CtEDO 26.01.2021 Auto

ÖZTÜRK c. TURQUIE

RESPONDENT
TUR
HOTĂRÂRE
26.01.2021
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Irrecevable
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2021
DESCARCĂ: PDF · DOCX
Citează această cauză
ÖZTÜRK c. TURQUIE (CtEDO, 2021)
HUDOC · oficial

SECȚIUNEA A DOUA DECIZIE Cerere nr. 43522/18 Seçgün ÖZTÜRK împotriva Turciei Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secțiunea a doua), care are loc la 26 ianuarie 2021 într-un comitet compus din Valeriu Grițco, președinte, Branko Lubarda, Pauliine Koskelo, judecători, și de Hasan Bakkarc Având în vedere observațiile prezentate de guvernul pârât și cele prezentate ca răspuns de solicitant, După ce a deliberat, face următoarea decizie DE FAPT recurentul, domnul Seçgün Öztürk, este un resortisant turc născut în 1959 și rezident în Ankara. El a fost reprezentat în fața Curții de către domnul Alsan, avocat la Ankara. Guvernul turc ( +46 Registrul A fost reprezentat de agentul său. Faptele cauzei, astfel cum au fost expuse de către părți, pot fi rezumate după cum urmează. La 3 august 2001, reclamantul a cumpărat părți (corespunzând la 288 m) de la un teren situat în Ankara. În momentul cumpărării, bunul în cauză a fost clasificat în planul de d La o dată nespecificată, reclamantul informează instanța administrativă din Ankara cu privire la o cerere de inițiere a unei proceduri de expropriere cu privire la proprietate. La 24 iulie 2015, administrația a respins această cerere. La 24 iulie 2015, reclamantul sesizează instanța administrativă din Ankara pentru ca acesta din urmă să emită transferul de proprietate către administrație și stabilește valoarea dreptului de proprietate care îi revine. La 30 noiembrie 2016, instanța a respins această cerere fără a se pronunța asupra fondului cauzei. Reclamantul a făcut apel la această decizie. 10. La 14 noiembrie 2017, Curtea Administrativă Regională din Ankara a decis să se pronunțe asupra fondului cauzei. În primul rând, Curtea Administrativă Regională din Ankara a constatat că nu a avut nici o putere asupra municipalității pe teren. În al doilea rând, la 9 aprilie 2013 planul de amenajare a terenului la scara de 1/1000 a fost modificat și că bunul în cauză era clasificat în planul de urbanism în În acest fel, pentru a construi un complex sociocultural privat, pentru a închiria sau vinde bunuri către terți, Curtea Administrativă nu a putut concluziona că dreptul de proprietate al reclamantului a fost limitat pentru o perioadă nedeterminată și, prin urmare, ar trebui respinsă cererea. 11. La 23 iulie 2018, Curtea Constituțională a declarat acțiunea individuală introdusă de recurentul inadmisibil pentru lipsa vădită de temei. Această decizie a fost notificată reclamantului la 26 iulie 2018. 1 și art. 6 din Convenție, reclamantul afirmă că dreptul la proprietate al unei instituții private socioculturale i-a redus potențialul de utilizare a terenului și i-a încălcat dreptul de a-și respecta bunurile. Guvernul contestă această teză și invită Curtea să declare cererea inadmisibilă pentru neatenție vădită de temei. În această privință, acesta susține în special că reclamantul nu a trebuit să suporte o sarcină specială și exorbitantă care a încălcat echilibrul corect care trebuie să conducă între, pe de o parte, cerințele de interes general și, pe de altă parte, protecția dreptului la respectarea bunurilor. 15. Recurentul își reiterează obiecțiunile cu privire la hotărârea Ziya chévik c. Turcia, n 19145/08, 21 iunie 2011. 16. Curtea amintește că, în temeiul principiului jura novit curia , nu este ținută prin mijloace de drept avansate de un reclamant în temeiul Convenției și al Protocoalelor acesteia și poate decide calificarea juridică care trebuie acordată faptelor de la un singur om prin examinarea acestuia pe teren de la articole sau a dispozițiilor convenției, altele decât cele invocate de reclamant (Guerra și alții c. Italia, 19 februarie 1998, § 44). Rec., 1998, Radomilja și alții, c. Croația [GC], n 37685/10 și 22768/12, § 126, 20 martie 2018). Prin urmare, Curtea, amanta calificării faptelor, consideră că este necesar să se examineze obiecțiunile reclamantului numai din perspectiva articolului 1 din Protocolul nr. 17. În continuare, Curtea amintește că este în mod constant o jurisprudență că faptul că un teren este supus unei interdicții de a construi, ca urmare a atribuirii sale, în planul de urbanism, la edificarea unui echipament public în vederea exproprierii sale ulterioare constituie o interferență care intră sub incidența primei teze a articolului 1 din Protocolul nr 1 (Hakan Ar 13331/07, § 37, 11 ianuarie 2011 și Ziya quevik , citată anterior, § 46. 18. Curtea amintește, în sfârșit, că, într-un domeniu atât de complex și de dificil ca amenajarea teritoriului, statele contractante au o marjă largă de apreciere pentru a-și desfășura politica urbanistică (Sporrong și Lönnroth c. Suedia, 23 septembrie 1982, § 69, seria A n 52. Cu toate acestea, Curtea nu poate renunța la competența sa de control. 19. În speță, Curtea reieșea din a doua măsură a făcut ca bunul să fie construit, cu condiția ca construcția să fie în conformitate cu scopul vizat în planul local de urbanism. Cu alte cuvinte, restricția privind utilizarea terenului s între imperativele de interes general și cele de protecție a drepturilor sale fundamentale, a sesizat instanțele interne. Cererea de despăgubire a reclamantului a fost examinată în mod corespunzător de instanțele naționale, care, după ce au ascultat în contradictoriu argumentele părților și au examinat toate elementele corespunzătoare, au considerat că prejudiciul suferit de reclamant nu ar fi permis despăgubirea. Curtea nu descoperă niciun element care să permită să se concluzioneze că deciziile lor ar fi compromise sau ar fi în mod evident nerațional. 22. Întradevăr, Curtea constată că, la momentul în care bunul în cauză a fost achiziționat de către reclamant, acest bun era deja clasificat în Prin urmare, la data la care a fost cumpărată de către un terț (punctul 4 de mai sus), acesta a fost afectat de incapacitatea de a deține proprietatea. Cu alte cuvinte, restricția în cauză exista atunci când reclamantul a achiziționat proprietatea. 23. Prin urmare, Curtea consideră că reclamantul știa sau ar fi trebuit să știe în mod rezonabil că, în conformitate cu planul d Prin urmare, nu se putea aștepta să obțină un permis de instalare, în special pentru construirea acestuia, și, prin urmare, acesta trebuie să fie considerat ca acceptând un astfel de risc în momentul achiziționării terenului în cauză (Matczyński c. Polonia, n 32794/07, ê 109, 15 decembrie 2015). În plus, Curtea arată că restricția în cauză este găsită atenuată prin modificarea planului de amenajare a solului la scară de 1/1000 . Bunul se află acum într-o zonă clasificată ca construită, cu condiția ca construcția să se refere la o instituție privată socioculturală. Terenul poate fi vândut sau închiriat și celui care dorește să facă o astfel de investiție. 25. Pe de altă parte, în ceea ce privește Hotărârea Ziya quevik menționată anterior la care se referă recurentul, Curtea nu vede în ce mod această hotărâre ar consolida teza de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prin urmare, în lumina considerațiilor de mai sus, Curtea consideră că echilibrul corect care trebuie să guverneze între interesele implicate a fost menținut. 27. Prin urmare, cererea este în mod evident greșit întemeiată și trebuie respinsă în temeiul articolului 35 alineatul (3) litera (a) și 4 din convenție. Prin aceste motive, Curtea, în unanimitate, declară cererea inadmisibilă. Adoptată în limba franceză și comunicată în scris la 18 februarie 2021. Hasan Bak

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă