ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 2837/2004
ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 2837/2004 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2004)
Asupra recursului de față;
Din examinarea lucrărilor din dosar,
constată următoarele:
Reclamanții P.C. și M.I. au chemat
în judecată pe pârâții D.I., Z.R. și SC E.U.R. SRL, pentru a se dispune
dizolvarea societății la care părțile sunt asociate. Tribunalul Ialomița, prin
sentința nr. 751 din 9 septembrie 2003, a admis acțiunea și a dispus dizolvarea
SC E.U.R. SRL Slobozia, înscrierea hotărârii în Registrul Comerțului și
publicarea în Monitorul Oficial.
S-a reținut de instanță că
societatea pârâtă este cu răspundere limitată, părțile, în calitate de asociați,
având o cotă de participare de 25% fiecare, administratorul acesteia fiind
pârâtul D.I.
În raport cu probele administrate
(testimoniale, cu acte și interogatoriu) a rezultat, în opinia instanței, pe de
o parte, grave neînțelegeri între asociați, care nu mai cooperează între ei,
iar pe de altă parte, chiar hotărârea acestora de a se despărți, așa cum s-a
consemnat în procesul-verbal al Adunării Generale din 12 februarie 2003.
Apelul declarat de pârâții, persoane
fizice, a fost respins de Curtea de Apel București, care, prin decizia nr. 10
din 28 ianuarie 2004, a motivat că s-au dovedit motivele temeinice la care face
trimitere art. 222 din Legea nr. 31/1990, pentru dizolvarea societății, iar din
procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaților din 12 februarie 2003, nu
rezultă susținerea făcută de apelanți cu privire la lipsa intenției
reclamanților de a se retrage din asociație, ci exact invers, această situație
fiind confirmată și de răspunsurile la interogatoriu.
Împotriva acestei hotărâri au
declarat recurs pârâții, care, invocând motivul de nelegalitate prevăzut de art.
304 pct. 9 C. proc. civ., au susținut că au fost încălcate prevederile art. 222
lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, care, pe lângă condițiile
cumulative, neînțelegeri și imposibilitatea continuării activității societății,
menționează expres că neînțelegerile trebuie să fie grave.
Or, din punct de vedere al
recurenților, tocmai această gravitate a neînțelegerilor a fost greșit
apreciată de instanțe, existența unor discuții între asociați nefiind de natură
să afecteze activitatea și scopul societății, care funcționează și în prezent.
Recursul este nefondat.
Pentru că legiuitorul nu a precizat,
în textul care constituie sediul materiei în acest litigiu, în ce anume poate
consta gravitatea neînțelegerilor, este evident (cum s-a reținut și de instanța
de apel) că gravitatea trebuie stabilită de instanțe pe baza probelor.
În sprijinul concluziei, în
stabilirea gravității neînțelegerilor, legiuitorul, prin același text,
respectiv, art. 222 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, a făcut o
precizare de esență, și anume, ca acestea (neînțelegerile) să împiedice
funcționarea societății.
Or, tocmai aceste condiții impuse de
lege au stat în atenția ambelor instanțe, care le-au analizat corect.
Susținerea recurenților, privind
interpretarea trunchiată a dispozițiilor art. 222 lit. e) din Legea nr. 31/1990,
republicată, este contrazisă chiar de recunoașterea acestora la interogatoriu,
în sensul că părțile care constituiau societatea s-au despărțit din ianuarie
2003 (acțiunea fiind introdusă ulterior, la 7 mai 2003) când asociații și-au
împărțit aportul social, respectiv, terenul adus la data asocierii și pe care
îl aveau în arendă și care este lucrat separat de părți și nu în cadrul
societății și pentru profitul acesteia.
Tocmai datorită acestor măsuri
concrete de separare a asociaților, care erau nemulțumiți (reclamanții) de
activitatea administratorului recurent D.I., s-a ajuns, de comun acord, în
Adunarea Generală din 12 februarie 2003 (când au fost menționate toate
reproșurile ce s-au făcut administratorului) ca, la 31 august 2003, părțile să
se despartă.
Mai mult, tot la interogatoriu,
recurentul D.I. recunoaște că, pentru modul în care a administrat societatea,
la sesizarea intimaților, se află în cercetare penală.
Așa cum s-a reținut corect de
instanța de apel, după partajarea terenului luat în arendă și cultivarea de
fiecare, separat, a parcelei care i-a revenit, a dispărut practic obiectul de
activitate al societății, care constă în conjugarea eforturilor tuturor
asociaților pentru cultivarea terenurilor în vederea profitului societății.
În ceea ce privește, continuarea
activității societății și în prezent de către cei doi recurenți, nu s-a făcut o
dovadă certă, iar balanța de verificare prezentată nu poate fi reținută,
deoarece nu a fost depusă la organele administrativ financiare pentru a fi
luată în evidență.
Oricum, față de probele administrate
și de obiectul de activitate al societății, nu se mai poate realiza scopul
înființării acesteia, motiv pentru care se constată că, în cauză, nu sunt
incidente dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., urmând a se respinge
recursul.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâții D.I. și Z.R.
împotriva deciziei civile nr. 10 din 28 ianuarie 2004 a Curții de Apel
București, secția VI-a comercială.
Irevocabilă.
Pronunțată, în ședință publică,
astăzi, 22 septembrie 2004.