ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 143/2013
ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 143/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013)
Asupra recursului
de față constată următoarele:
Circumstanțele
cauzei:
În perioada 21
iunie 1996 - 7 iunie 1997, între fosta Bancă C.I.C. SA actualmente Banca C.E.
SA și SC A.C. SRL, s-au încheiat mai multe contracte de credit, după cum urmează:
contractul de credit din 21 iunie 1996 prin care s-a acordat societății un credit
de 860.000 dolar SUA, contractul de credit din 18 octombrie 11996 prin care s-a
acordat societății un credit de 1.200.000.000 ROL, contractul din 12 mai 1997, pentru
un credit de 250.000 dolar SUA, contractul din 26 iunie 1997 pentru un credit de
555.000 dolar SUA și contractul din 07 iulie 1997 pentru un credit de 250.000 dolar
SUA, împrumuturile fiind garantate prin încheierea unor contracte de ipotecă cu
garanții ipotecari S.E., S.I., M.S.Ș., A.R., A.V., O.N. și O.L..
Prin convențiile
din 28 noiembrie 1997, din 30 iunie 1998 și actul adițional din 27 ianuarie 1999,
încheiate între Bancă și societate termenul de rambursare a împrumuturilor a fost
prelungit succesiv până la data de 18 februarie 1999.
Cererea de
chemare în judecată și ciclurile procesuale parcurse; evoluția cadrului procesual.
2.1. Prin acțiunea
introductivă înregistrată la data de 14 aprilie 1999 pe rolul Tribunalului București
reclamanta fostă Banca C.I.C. SA - actualmente Banca C.E. SA a solicitat obligarea
pârâtei SC A.C. SRL în calitate de debitor și a pârâților O.N. și O.L., S.I., M.S.Ș.,
A.R., A.V. și S.E., în calitate de codebitori garanți la restituirea creditelor
restante rezultate din contractele de credit încheiate cu societatea în cuantum
de 1.164.899 dolar SUA și 4.863.749.232 ROL și a dobânzilor datorate pană la 31
martie 1999.
2.2. În primul
ciclu procesual, Tribunalul București prin sentința civilă nr. 2860 din 26 mai 1999,
a.admis acțiunea și a obligat societatea pârâtă și garanții, în solidar, la rambursarea
creditelor acordate în valoare de 1.164.899 dolar SUA și 4.863.749.232 ROL și a
dobânzilor restante.
2.3. Curtea de
Apel București, secția comercială, prin decizia nr. 269 din 28 ianuarie 2000, a
anulat ca insuficient timbrate apelurile declarate de pârâții O.N., O.L., S.I. și
M.S.Ș. și a respins ca nefondate apelurile formulate de pârâții A.R. și A.V., menținând
astfel sentința fondului.
2.4. Prin
decizia civilă nr. 5328 din 25 septembrie 2002 Curtea Supremă de Justiție, a admis
recursul declarat de pârâții O.N. și O.L. împotriva deciziei nr. 269/2000, a casat
decizia atacată și a trimis cauza spre rejudecare apelului.
2.5. Astfel învestită
Curtea de Apel București prin decizia nr. 34/2003, a admis apelul formulat de
pârâții O.N. și O.L. și a anulat sentința pronunțată de tribunal ca primă instanță.
Urmare
modificărilor aduse C. proc. civ. prin Legea nr. 195 din 25 mai 2004 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 58/2003, Curtea de Apel București prin sentința comercială
nr. 83 din 22 iunie 2004 și-a declinat competența de soluționare a cauzei pe fond
în favoarea Tribunalului București.
2.6. în cursul
derulării procesului în fața acestei instanțe, reclamanta a depus o cerere de renunțare
la judecata în privința pârâtei SC A.C. SRL aflată în procedura falimentului și
a pârâților A.R. și A.V. ca urmare a încheierii cu aceștia a Convenției de dare
în plată autentificată din 18 octombrie 1999 rectificată prin încheierea din 4 noiembrie
1999.
Prin încheierea
de ședință din 26 ianuarie 2007, tribunalul a luat act de renunțarea la judecată
fața de pârâta SC A.C. SRL, precum și față de pârâții A.R. și A.V..
În sfârșit, tot
în cursul derulării procesului în fața Tribunalului București, învestit prin declinare
de competență, între reclamantă și pârâții S.I. și M.S.Ș. s-a încheiat contractul
de tranzacție autentificat din 31 mai 2007, iar în reclamanta și pârâtul S.E., contractul
de tranzacție autentificat din 5 iunie 2007, prin care pârâții garanți ipotecari
au acceptat ca bunurile ipotecate să fie valorificate conform contractelor de ipotecă,
atât reclamanta cât și pârâții declarând că nu mai au nicio pretenție referitoare
la contractele comerciale ce au făcut obiectul tranzacției.
Reclamanta și-a
precizat la data de 23 mai 2008 atât cadrul procesual cât și cuantumul creanței
obiectul cererii urmând să-i vizeze numai pe pârâții O.L. și O.N. în sensul obligării
acestora la plata sumei de 1.200.000.000 ROL (vechi), a echivalentului în ROL a
sumei de 300.000 dolar SUA precum și a dobânzilor aferente conform contractului
de credit din 18 octombrie 1996 și a contractului de ipotecă din 18 octombrie 1996,
respectiv conform contract de credit din 21 iunie 1996 și a contractului de
ipotecă din 18 septembrie 1996.
Hotărârea pronunțată
de Tribunalul București, secția a Vl-a comercială, la data de 18 martie 2011
Prin sentința
comercială nr. 3123 Tribunalul București ca primă instanță, în al doilea ciclu procesual
a admis acțiunea, așa cum a fost modificată, formulată de reclamanta Banca C.E.
SA și a obligat pârâții O.L. și O.N. la plata următoarelor sume: 120.000 ROL reprezentând
credit restant conform contractului de credit din 18 octombrie 1996, 688.809,1 ROL
reprezentând credit restant conform contractului de credit din 21 iunie 1996 și
a contractului de ipotecă din 18 septembrie 1996 și la 4.816.537,9 ROL dobânzi
și creanțe atașate.
Totodată tribunalul
a constatat înțelegerea dintre reclamante și pârâții S.I. și M.S.Ș. conform tranzacției
din 31 mai 2009 precum și înțelegerea încheiată cu pârâtul S.E. conform
tranzacției din 5 iunie 2007, conținutul tranzacțiilor susmenționate fiind
consfințit în cuprinsul dispozitivului sentinței pronunțate.
Pentru a hotărî
astfel, tribunal a reținut că între reclamantă și pârâta SC A.C. SRL s-a încheiat
la 21 iunie 1996 contractul de credit pentru o linie de credit de 700.000 dolar
SUA utilizabilă în ROL sau USA, cu o dobândă de 13% pentru dolar SUA, iar prin
acte adiționale ulterioare plafonul s-a majorat la 160.000 dolar SUA, respectiv
1 milion dolar SUA, apoi s-a diminuat la 860.000 dolar SUA.
La data de 8 octombrie
1996, între cele două părți se încheie contractul de credit nr. 269 prin care reclamanta
acordă societății un împrumut de 1.200.000.000 ROL vechi cu o dobândă de 65%, sumele
rezultate din cele două contracte fiind garantate prin;încheierea unor contracte
de ipotecă cu pârâții din prezenta cauză.
Referitor la pârâții
O.N. și O.L., instanța reține că prin contractele de ipotecă autentificate din 18
septembrie 1996 și din 18 octombrie 1996, aceștia au garantat un credit de 300.000
dolar SUA din suma acordată societății SC A.C. SRL conform contractului de credit
din 1996 și întregul credit de 1.200.000.000 ROL acordat prin contractul de credit
din 1996.
În raport de concluziile
expertizei contabile dispusă în cauză, care a stabilit structura soldurilor celor
două contracte la data de 18 februarie 1999, data scadenței, instanța a obligat
pârâții O.N. și O.L. la plata sumelor solicitate de reclamanta respectiv 120.000
ROL și 688.809,1 ROL cu titlu de credite restante și la plata sumei de 4.816.537,9
ROL dobânzi și creanțe atașate.
Apelul. Decizia
civilă nr. 17 din 16 ianuarie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București,
secția a Vl-a civilă.
Împotriva sentinței
fondului, au declarat apel pârâții O.N. și O.L..
Motivele de apel
au vizat, în sinteză, inadmisibilitatea acțiunii introductive prin care se urmărește
obținerea unui titlu executoriu având același obiect cu titlul executoriu reprezentat
de contractele de ipotecă, inadmisibilitatea modificării acțiunii cu prilejul rejudecării
cauzei în fond după casare, încuviințarea probei cu expertiză cu depășirea termenului
legal înăuntrul căruia se putea cere, precum și întinderea obligației stabilite
în sarcina pârâților.
Prin decizia
nr. 17 din 16 ianuarie 2012 Curtea de Apel București, a respins ca nefondat apelul
pârâților apreciind ca legală și temeinică hotărârea fondului.
Răspunzând criticilor
formulate instanța a apreciat că recunoașterea calității de titlu executoriu contractelor
de credit bancar precum și a garanțiilor reale accesorii acestora conform dispozițiilor
art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 așa cum acestea au fost interpretate prin
Decizia nr. XIII din 20 martie 2006 a Înaltei Curți de Casație și Justiție nu exclud
imperativ dreptul de opțiune al creditorului, care poate alege calea mai puțin avantajează
pentru sine, dar pe deplin favorabilă debitorilor, a acționării în judecată, pentru
obținerea unui titlu, reprezentat de o hotărâre judecătorească.
Totodată instanța
retine că la data sesizării instanței cu cererea de chemare în judecată, practica
judiciară în materie referitor la valoarea de titlu executoriu a contractelor de
credit și a garanțiilor reale accesorii încheiate anterior intrării în vigoare a
Legii nr. 58/1998 nu era unitară.
Referitor la cererea
din data de 4 martie 2005 prin care reclamanta a solicitat obligarea pârâților la
plata sumelor garantate prin contractele de ipotecă, revenind asupra solicitării
inițiale de obligare a pârâților în solidar cu societatea debitoare, instanța apreciază
că dispozițiile art. 132 alin. (1) C. proc. civ. au fost respectate cererea fiind
formulată la prima zi de înfățișare, în fond, după anularea hotărârii pronunțate
în primă instanță, și prin urmare judecata a fost reluată de la singurul act neafectat
de anulare, respectiv cererea de chemare în judecată.
Referitor la cererea
precizatoare formulată de reclamanta la data de 23 mai 2008, instanța apreciază
că, față de conținutul său, cererea se circumscrie dispozițiilor art. 132 alin.
(2) pct. 2 C. proc. civ..
În ce privește
proba cu expertiză tehnică de specialitate, instanța reține ca încuviințarea acesteia
s-a realizat cu respectarea dispozițiilor art. 201 alin. (1) C. proc. civ. raportat
la apărările invocate de pârâți cu privire la întinderea despăgubirilor datorate.
Cu privire la
fondul litigiului instanța constată că pârâții sunt ținuți a răspunde în temeiul
contractelor de ipotecă prin care au constituit garanții reale asupra bunurilor
aflate în proprietatea lor și întrucât dreptul de ipotecă a fost instituit de o
terță persoană, fidejusor, garanția reprezintă o cauțiune reală, ceea ce
conferă creditorului dreptul, în caz de neexecutare din partea debitorului, să urmărească
direct pe fidejusor pentru executarea creanței conform dispozițiilor art. 1666
C. civ. incident în cauză.
Recursul. Motivele
de recurs.
Împotriva deciziei
nr. 17 din 16 ianuarie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a Vl-a
civilă, au declarat recurs, în termen legal pârâții O.N. și O.L. solicitând în principal,
casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel, iar în
subsidiar modificarea deciziei în sensul admiterii apelului, schimbarea în tot a
sentinței în sensul respingerii cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă și
lipsită de interes sau ca neîntemeiată.
Recurenții și-au
întemeiat recursul pe motivele de nelegalitate reglementate de art. 304 pct. 5 C.
proc. civ. vizând încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancțiunea nulității
de art. 105 C. proc. civ., art. 304 pct. 7 C. proc. civ. vizând nemotivarea hotărârii
cu privire la toate criticile formulate, și art. 304 pct. 9 referitor la interpretarea
și aplicarea greșită a legii.
În argumentarea
criticilor de nelegalitate astfel cum au fost încadrate în prevederile art. 304
C. proc. civ. recurenții au susținut, în sinteză, următoarele:
5.1. Instanța
de apel a reținut nelegal, cu încălcarea formelor de procedură ca modificare cererii
de chemare în judecată la 4 martie 2005 cu prilejul rejudecării cauzei după casarea
cu trimitere este admisibilă, deoarece prin casarea deciziei s-a fixat în mod definitiv
cadrul procesual al cererii de chemare în judecată.
Susțin recurenții
, în acest sens, că în primul ciclu procesual pârâții au fost chemați să răspundă
de calitatea lor de codebitori principali obligați personal să restituie,
calitate și cauză pe care reclamanta nu le mai putea schimba, după casarea cu trimitere,
invocând ca izvor generator al drepturilor pretinse contactele de ipotecă.
În sprijinul acestei
susțineri recurenții invocă și dispozițiile art. 315 alin. (3) C. proc. civ.
care au în vedere mijloacele de apărare formulate în fața primei instanțe, fără
să se modifice obiectul și cauza cererii de chemare în judecată.
În plus, susțin
recurenții, instanța de apel nu s-a pronunțat cu privire la cererea precizatoare
la cererea din 23 mai 2008 considerând greșit că s-a formulat cu respectarea dispozițiilor
art. 132 și 134 C. proc. civ..
5.2. Dezlegarea
dată de instanța de apel cu privire la inadmisibilitatea acțiunii principale și
lipsa sa de interes este nelegală în condițiile în care prin cererea de chemare
în judecată se urmărește obținerea unui titlu executoriu pe fondul dreptului având
același obiect și aceeași cauză cu titlul executoriu reprezentat de contractele
de ipotecă, existând riscul ca instanța să pronunțe o hotărâre contrară titlului
executoriu deja existent.
Potrivit recurenților
caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit încheiate anterior Legii
nr. 58/1998 a fost stabilit în mod definitiv, irevocabil și general obligatoriu
prin decizia nr. XIII din 20 martie 2006 a secțiilor unite ale Înaltei Curți de
Casație și Justiție, iar împrejurarea că acțiunea de față a fost pornită anterior
pronunțării acestei decizii este lipsită de relevanță, deoarece deciziile pronunțate
în recurs în înțelesul legii sunt de imediată aplicare.
Prin acțiunea
promovată, reclamanta a încercat să obțină un nou titlu executoriu, eludând prevederilor
imperative, de ordine publică în materie de prescripție, deoarece față de data scadenței
18 februarie 1999 când obligația a devenit exigibilă, a început să curgă termenul
de prescripție extinctivă a dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu.
Referitor la argumentele
instanței bazate pe principiul disponibilității, recurenții susțin că sunt nelegale,
deoarece legea nu prevede niciun drept de opțiune pentru creditor.
5.3. Sub un alt
motiv, întemeiat tot pe dispozițiile art. 304 pct. 5 și pct. 9, recurenții critică
soluția instanței de apel care a considerat în mod nelegal că încuviințarea probei
cu expertiză contabilă la termenul din 20 martie 2009 s-a realizat cu respectarea
dispozițiilor art. 201 alin. (1) C. proc. civ., deși cererea era tardiv formulată.
Susțin recurenții
că încălcarea dispozițiilor procedurale reprezintă și o încălcare a dreptului la
un proces echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO.
Subsumat acestui
motiv recurenții pun în discuție obiectivele încuviințate de instanță care, în opinia
lor, exced cererii inițiale, obiectivele fiind legate de cererea modificatoare și
precizatoare, care trebuiau respinse ca inadmisibile, iar expertiza efectuată
în aceste condiții în mod greșit a vizat toate cele șase contracte de credit,
deși în discuție erau doar două.
5.4. Printr-un
ultim motiv de recurs, recurenții consideră că instanța de apel a încălcat și aplicat
greșit dispozițiile legale în materia garanțiilor.
Potrivit recurenților,
au fost obligați la plata unor sume exorbitante, fără a se stabili ce reprezintă
aceste sume și fără a se face referire la faptul că sunt doar garanți ipotecari
care răspund numai în limita valorii imobilului ipotecat întrucât doar cu această
valoare s-au obligat să garanteze, ipoteca fiind o garanției reală, neputând fi
obligați la plata întregului credit și a accesoriilor.
Pentru aceste
motive recurentele solicită admiterea recursului astfel cum au precizat în petitul
cererii de recurs.
Intimata Banca
C.E. SA a formulat întâmpinare la cererea de recurs prin care a solicitat
respingerea recursului ca nefondat.
Analizând
punctual motivele de recurs invocate intimata a concluzionat că instanța de
apel prin decizia nr. 172 din 16 ianuarie 2012 a statuat în mod corect în
sensul respingerii apelului pârâților O.L. și O.N. cu consecința menținerii sentinței
fondului.
Înalta
Curte verificând în cadrul controlului de legalitate decizia atacată, în raport
de motivele invocate, constată că recursul este nefondat pentru considerentele ce
urmează:
6.1. Motivul de
nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 5 C. proc. civ. are în vedere neregularități
de ordin procedural care atrag sancțiunea nulității în condițiile art. 105
alin. (2) C. proc. civ. respectiv producerea unei hotărâri părții care o invocă,
vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.
Recurenții susține
din perspectiva acestui motiv că primirea cererii modificatoare depusă de reclamanta
intimată la termenul din 4 martie 2005 și a cererii precizatoare din 23 mai 2008,
în fața primei instanțe în fond după casarea deciziei pronunțate în primul ciclu
procesual, încalcă dispozițiile art. 315 C. proc. civ. și ale art. 132 C. proc.
civ. dispoziții care impuneau respingerea cererilor ca inadmisibile.
Înalta Curte constată,
din verificarea actelor și lucrărilor din dosar că susținerile recurenților pe acest
aspect nu subzistă.
Așa cum s-a arătat
în preambulul acestei decizii, în primul ciclu procesual, Curtea Supremă prin decizia
nr. 5328/2008 a admis recursul pârâților O.L. și O.N. împotriva deciziei instanței
de apel care a anulat apelul acestora ca insuficient timbrat și a casat cu trimitere
spre rejudecarea apelului cu motivarea că, instanța de apel în mod greșit a reținut
incidența excepției netimbrării, fără a înainta Direcției Generale a Finanțelor
Publice a Municipiului București contestația pârâților cu privire la calculul taxei
de timbru, potrivit reglementărilor în vigoare la acea data.
Curtea de Apel
investită cu rejudecarea apelului pârâților O.L. și O.N. a admis apelul și a anulat
sentința fondului având în vedere și susținerile pârâților în sensul că în fața
primei instanțe procedura de citare a fost nelegal îndeplinită cu aceștia. Față
de valoarea litigiului Curtea de apel a reținut cauza pentru judecare pe fond, ca
primă instanță.
Prin sentința
nr. 83/2004, Curtea de apel, urmare modificărilor aduse C. proc. civ. Curtea de
apel și-a declinat competența în favoarea Tribunalului București, ca primă instanță.
Așa fiind, ca
efect al anulării sentinței primei instanțe, judecata s-a reluat în fața
Tribunalului București investit prin declinare de competență, de la singurul act
neafectat de nulitate, respectiv cererea de chemare în judecată.
În fața Tribunalului
București reclamanta a depus la termenul din 4 martie 2005 o cerere de modificare
a cererii de chemare în judecată cu respectarea dispozițiilor art. 132 și art. 134
C. proc. civ., respectiv la prima zi de înfățișare când părțile legal citate pot
pune concluzii, în condițiile în care, așa cum corect a reținut și instanța de
apel, la termenele anterioare acordate de tribunal, după înregistrarea cauzei pe
rolul acestei instanțe, procedura de citare cu părțile nu a fost legal îndeplinită.
Prin urmare, la
data depunerii cererii modificatoare, dispozițiile art. 315 C. proc. civ., pretins
încălcate în opinia recurenților, nu-și mai găseau incidența, ele producându-și
efectul cu ocazia rejudecării apelului finalizat cu anularea sentinței fondului
pentru neregularități procedurale invocate de pârâții recurenți.
Distinct de acestea,
Curtea amintește că norma înscrisă în art. 132 C. proc. civ. are caracter
dispozitiv, deoarece reclamantul poate să-și modifice acțiunea și după prima zi
de înfățișare dacă pârâtul consimte expres sau tacit, nulitatea sancționată de nerespectarea
acestor dispoziții având un caracter relativ.
Or, după art.
108 alin. (2) și (3) C. proc. civ. nulitățile relative se declară numai după cererea
părții care are interes să o invoce și se acoperă dacă partea nu a invocat-o la
prima zi de înfățișare ce a urmat după această neregularitate.
Actele dosarului
relevă că pârâții O.L. și O.N. au invocat excepția inadmisibilității cererii modificatoare
depusă la 4 martie 2005 cu depășirea termenului defipt în art. 108 alin. (2),
respectiv la 28 mai 2008, până la acest moment, deși în cauză s-au acordat mai
multe termene în care procedura a fost legal îndeplinită iar pârâții au fost prezenți
la dezbateri, nu au avut nicio obiecție cu privire la conținutul modificării prin
care reclamanta solicită obligarea lor la plata sumelor garantate prin contractele
de ipotecă consimțite, conform recunoașterii pârâților explicită în sensul că datorează
numai sumele garantate prin contractele de ipotecă.
Cu alte cuvinte,
reclamanta nu a schimbat cauza cererii de chemare în judecată față de pârâții O.L.
și O.N. chemați a răspunde în temeiul contractelor de ipotecă consimțite de aceștia,
ci, dimpotrivă a renunțat la cererea de obligare a acestora în solidar cu debitoarea
societatea comercială împrumutată, modificare ce nu poate fi calificată ca producându-le
o vătămare pârâților, ce vreme ce era în sensul apărărilor lor constante.
În privința cererii
din 23 mai 2008, Curtea constată că aceasta este o veritabilă cerere precizate are
în sensul art. 132 pct. 2 C. proc. civ. deoarece vizează câtimea pretențiilor urmare
încheierii pe parcursu! derulării procesului până la acel moment, a unor tranzacții
între reclamantă și o parte din pârâții garanți ipotecari.
Totodată, Curtea
observă că această cerere precizatoare a fost depusă de reclamantă la solicitarea
expusă a tribunalului consemnată în încheiere din data de 28 martie 2008, sens în
care s-a acordat termen la 23 mai 2008 când reclamanta s-a conformat dispozițiilor
instanței.
Așa fiind, Curtea
constată că argumentele recurenților cu privire la inadmisibilitatea celor două
cereri modificatoare și precizatoare analizate nu relevă încălcarea dispozițiilor
legale incidente.
6.2. Cu privire
la motivul de ne legalitate vizând inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată
întrucât se urmărește obținerea unui titlu executoriu pe fondul dreptului având
același obiect și cauză cu titlul executoriu conferit contractelor de ipotecă de
dispozițiile art. 79 din Legea nr. 58/1998.
În esență, recurenții
contestă dreptul reclamantei de a sesiza instanța de drept comun pentru obținerea
unui nou titlu executoriu, în condițiile în care caracterul de titlu executoriu
al contractelor de credit și garanție încheiate anterior intrării in vigoare a prevederilor
Legii nr. 58/1998 a fost stabilit definitiv irevocabil prin Decretul nr. XIII
din 20 martie 2006 a secțiilor unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Cum argumentele
recurenților se circumscriu excepției lipsei de interes a reclamanților, în sensul
că inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată este o consecință a faptului
că aceștia nu mai justifică un interes actual și legal în obținerea unui titlu executoriu
față de caracterul conferit contractelor de credit bancar art. 79 din Legea nr.
58/1998 Curtea va analiza sub un prim aspect condiția interesului ca o cerință necesară
pentru existența dreptului la acțiune.
Prin declanșarea
procedurii judiciare la data de 14 aprilie 1999 reclamanta a urmărit valorificarea
drepturilor conferite de contractele de credit și de ipotecă, în condițiile care
dispozițiile art. 79 alin. (II) din Legea nr. 59/1998 privind activitatea bancară,
nu atribuiau expres caracterul de titlu executoriu contractelor bancare
încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 58/1998.
Or, în cauză
contractele bancare și cele de ipotecă au fost încheiate în perioada iunie 1996-iunie
1997, astfel încât demersul reclamantei de a promova acțiunea în 1999 după expirarea
scadenței obligațiilor (la data de 18 februarie 1999) justifică un interes legitim
și actual față de caracterul imprecis al normei din art. 79, care a generat după
intrarea ei în vigoare o practică neunitară cu privire la caracterul contractelor
de credit bancar încheiate anterior intrării în vigoare a acestei legi.
Altfel spus, nepromovarea
cererii de chemare în judecată și rămânerea în pasivitate ar fi expus reclamanta
riscului de a nu-și mai putea valorifica drepturile con
:
erite de contractele
de credit și a ipotecă, drepturi cu caracter patrimonial supuse prescripției de
trei ani de la scadența obligațiilor asumate.
Împrejurarea că
la aproape șapte ani de la introducerea cererii de chemare în judecată , prin decizia
nr. XIII din 20 martie 2006 s-a statuat de secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație
și Justiție ca dispozițiile art. 79 alin. (2) din LSC/1998 privind activitatea bancară
se aplică și contractelor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a legii
confirmă, o dată în plus, interesul și legitimitatea demersului judiciar al reclamantei
de a promova prezenta acțiune în anul 1999 - imediat după ce obligațiile au devenit
scadente pentru a evita incertitudinea și nesiguranța juridică, într-un cortext
legislativ controversat la nivelul practicii judiciare în ce privește interpretarea
și aplicarea dispozițiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998.
Sub un al doilea
aspect, recurenții au susținut că prin obținerea unui nou titlu executoriu, reclamanta
a încercat să eludeze dispozițiile de ordine publică privind termenul de prescripție
a dreptului de a cere executarea silită, termen care a început să curgă de la data
scadenței 18 februarie 1999.
Curtea observă
însă, că actest raționament al recurenților se întemeiază pe o ipoteză falsă , deoarece
la data promovării prezentei acțiuni, 14 aprilie 1999, dreptul material la acțiune,
dar nici dreptul de a cere executarea silită a contractelor, nu era prescris.
În măsura în care
caracterul lor de titlu executor nu ar fi fost controversat în practica judiciară,
nimic nu o împiedică pe reclamantă să ceară punerea lor în executare, prescripția
dreptului de a cere executare silită fiind abia la începutul curgerii termenului.
Prin urmare nu
se poate aprecia că reclamanta prin demersul său a urmărit eludarea termenului de
executarea silită, neexistând niciun argument logic și juridic, ca reclamanta să
nu recurgă la procedura simplificată de recuperare a sumelor împrumutate
beneficiind de caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit dacă
dispozițiile art. 79 alin. (2) ar fi fost clare și precise în acest sens, or,
promovarea și admiterea recursului în interesul legii prin Decretul nr. XIII
din 20 martie 2006, atestă contrariul.
Pe de altă parte,
stingerea dreptului de a cere executarea silită, drept distinct de dreptul la acțiune
în sens material, nu semnifică ex ipso și stingerea dreptului material la
acțiune, care se stinge independent.
Altfel spus, prin
prescripția dreptului de a cere executarea silită se stinge forța executorie a titlului
nu și dreptul material la acțiune, dacă acesta nu este prescris, cel interesat putând
să obțină un nou titlu executoriu, în condițiile legii, și aceasta deoarece dreptul
la acțiune în sens procesual respectiv dreptul de și sesiza o instanță pentru obținerea
unui titlu executoriu este imprescriptibil, dacă dreptul material la acțiune nu
este prescris, așa cum rezultă din dispozițiile art. 405 C. proc. civ..
Or, în circumstanțele
concrete și speciale ale cauzei, dreptul material la acțiune a fost valorificat
înăuntrul termenului său distinct de prescripție, și, în măsura în care legitim
în promovarea acțiunii, așa cum Curtea a reținut în considerentele anterioare, nu
există niciun temei legal pentru respingerea cererii sale ca inadrrisibilă.
Cu alte cuvinte,
în condițiile în care reclamanta nu a beneficiat de recunoașterea caracterului
de titlu executoriu al contractelor de credit și ipotecă statuată irevocabil
prin decizia pronunțată în recursul în interesul legii în anul 2006, când
executarea era deja prescrisă, din motive ce țin de contextul legislativ și nu
de pasivitatea sa, respingerea ca inadmisibilă a prezentei acțiuni, prin care
reclamanta urmărește pe calea dreptului comun să își valorifice dreptul izvorât
din contracte, acțiune introdusă înăuntrul termenului de prescripție al
dreptului material, semnifică transformarea unei dispoziții legale, statuată
exclusiv în favoarea sa în calitate de creditor, într-o sancțiune, ceea ce
echivalează cu o fraudă la lege.
Cum, dreptul material
la acțiune îmbracă atât forma dreptului la acțiune în realizare, cât și a
dreptului la acțiune în executare, iar la data promovării prezentei acțiuni, dat
fiind contextul legislativ evocat, reclamanta nu avea certitudinea că deține un
titlu executoriu, demersul său procesual de obținere a unui titlu executoriu
este pe deplin admisibil.
6.3. Cu privire
la cel de al treilea motiv de recurs vizând încuviințarea probei cu expertiză contabilă
de către prima instanță precum și criticile aduse obiectivelor stabilite de instanța
fondului, Curtea constată că argumentele recurenților nu relevă aspecte de nelegalitate
care să se circumscrie motivului prevăzut de art. 304 pct. 5 și 9 C. proc. civ.
așa cum susține recurentii, ci chestiuni de netemeinicie și de reapreciere a probatoriului
administrat care scapă controlului de legalitate exercitat pe calea recursului în
actuala sa reglementare.
Actele dosarului
relevă că încuviințarea probei cu expertiză contabilă la termenul din 23 ianuarie
2009 după administrarea probei cu înscrisuri de către ambele părți, respectă îrtrutotul
prevederile art. 201 C. proc. civ. potrivit cărora efectuarea expertizei este lăsată
la aprecierea instanței care va decide dacă pentru lămurirea unor împrejurări de
fapt este necesară părerea unor specialiști.
Față de noul mod
de calcul al valorii creditelor și dobânzilor depus de reclamantă urmare interveniri
tranzacțiilor cu o parte din pârâți, instanța a apreciat corect, în interesul bunei
administrări a justiției și față de complexitatea cauzei, necesitatea administrării
probei cu expertiză, a cărei pertinentă și utilitate nu este combătută prin motivele
de recurs.
Curtea observă
totodată că ambele părți au beneficiat de un expert parte, iar obiectiunile
recurenților - pârâți la raportul de expertiză au fost încuviințate iar după depunerea
răspunsului la obiecțiuni și luare la cunoștință, la termenul din 18 februarie
2011 a acordat cuvântul pe fond, pârâții nemaiformulând site cereri așa cum
este menționat în încheierea de dezbateri.
4.4. Cu privire
la ultimul motiv de recurs recurenții susțin ca având vedere natura garanției pe
care au constituit o cauțiune reală, prin ipotecarea unor imobile, nu puteau fi
obligați la plata tuturor sumelor reținute prin dispozitivul sentinței, ci numai
în limitele garanției aduse prin contractele de ipotecă.
Critica recurenților,
astfel cum a fost motivată se vădește neîntemeiată.
Instanța de apel,
reține in terminis în considerentele hotărârii că pârâții O.L. și O.N. sunt ținuți
a răspunde în temeiul contractelor de ipotecă prin care au constituit garanții reale
asupra bunurilor aflate în proprietatea lor, ceea ce conferă creditorului în beneficiul
căruia au fost constituite urmărire, garanția reprezentând o cauțiune reală.
Aceste considerente
nu relevă, așa cum susțin recurenții o încălcare a dispozițiilor legale referitoare
la cauțiunea reală prin confundarea calității de fidejusor cu calitatea de
garant ipotecar de vreme ce instanța de apel reține că reclamanta este
îndreptățită să-și „valorifice garanțiile constituite", cu alte cuvinte să
urmărească sumele solicitate în limita garanțiilor constituite.
Or, pentru garantarea
contractului de credit din 1996 pârâții au consimțit la încheierea contractului
de ipotecă autentificat din 1996, iar pentru garantarea contractului de credit
nr. 166/1996 pârâții au consimțit la încheierea contractului de ipotecă
autentificat din 1996, răspunderea lor fiind angajată în limita specializării ipotecilor
consimțite, respectiv în limita valorii bunurilor aduse în garanție și care
sunt identificate în cele două contract de ipotecă.
Cum această concluzie
rezultă explicit din considerentele instanței de apel, motivul de nelegalitate invocat
apare ca lipsit de suport real.
Pentru rațiunile
mai sus înfățișate, Înalta Curte în temeiul art. 312 C. proc. civ. va respinge prezentul
recurs ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DIECIDE
Respinge recursul
declarat de pârâții O.L. și O.N. împotriva deciziei civile nr. 17 din 16
ianuarie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a Vl-a civilă.
Irevocabilă.
Pronunțată în
ședință publică, astăzi 22 ianuarie 2013.