ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1618/2017
ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1618/2017 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2017)
Asupra cauzei de față, constată următoarele;
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/3/2013, la data de 13.08.2013, reclamantele A., B. și C., au solicitat, în contradictoriu cu pârâta D. S.R.L., ca prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună încetarea folosirii în activitatea comercială a pârâtei, inclusiv pe website-ul x sau pe orice alte site-uri proprii și/sau pe site-urile găzduite și/sau administrate pentru terți, a unor semne identice sau similare cu mărcile înregistrate ale reclamantelor, enumerate în Anexa 3 la cererea de chemare în judecată, pentru produse identice sau similare cu produsele din clasa 14 (conform Clasificării de la E.); retragerea de pe website-ul x a tuturor anunțurilor existente cu privire la ceasurile purtând fără drept un semn identic/similar cu mărcile înregistrate ale reclamantelor enumerate în Anexa 3; furnizarea informațiilor și înscrisurilor ce dovedesc proveniența produselor comercializate pe site-ul x, precum și identitatea persoanelor sau societăților care sunt implicate în distribuirea ceasurilor, prin intermediul acestui site, pe internet; obligarea pârâtei la plata despăgubirilor materiale în cuantum provizoriu de 4.000 de euro, precum și a despăgubirilor morale în valoare estimată provizorie de 8.000 de euro către fiecare titular de marcă pentru prejudiciul cauzat prin folosirea fără drept a mărcilor înregistrate aparținând reclamantelor și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
La data de 22.04.2014, reclamantele, în temeiul art. 204 alin. (1) C. proc. civ., au depus la dosar cerere precizatoare cu privire la probe și situația de fapt detaliată în cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. D. S.R.L, prin care au învederat că activitatea pârâtei potrivit probelor administrate, este atât de intermediere prin furnizarea serviciului, cât și de organizare și realizare directă a actelor de contrafacere prin acțiunile proprii de grupare și ofertare a produselor contrafăcute. Astfel, accesând site-ul x se poate observa că pe pagina home, în partea stângă a acesteia, pentru a facilita cumpărătorilor căutarea produselor în funcție de marcă, acestea sunt enumerate în ordine alfabetică de la A-Z, dar și clasificate după categoria de persoane căreia i se adresează produsele.
Mai mult, realizând această grupare a brandurilor, în dreptul acestora apare și mențiunea "REPLICA". Această activitate este ea însăși un act de contrafacere.
Concluzionând, dat fiind faptul că acțiunea civilă este întemeiată pe dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, prin pronunțarea soluției în prezenta cauză, se impune admiterea capetelor de cerere privind interzicerea folosirii oricăror semne identice/similare mărcilor reclamantelor, obligând pârâta să șteargă toate ofertele de marcă purtând fără drept semne identice/similare mărcilor reclamantelor, atât a celor pe care le hostează, cât și a celor personale, astfel cum acestea sunt grupate pe pagina home a site-ului, spre exemplu: A. 573 - Ceasuri de mână A., B. 798 - Ceasuri de mână B., C. 389 - Ceasuri de mână C.
Prin încheierea de ședință din data de 06.05.2014, tribunalul a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive cu motivarea cuprinsă în încheierea de ședință de la acel termen.
La data de 25.11.2014, reclamantele au depus la dosar precizări cu privire la modul de calcul al prejudiciului solicitat de la pârâtă.
Astfel, cu privire la calculul prejudiciului material s-a arătat că art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 menționează, printre modalitățile de calcul al prejudiciului, și fixarea unei sume forfetare, care acoperă acele situații în care nu este posibilă calcularea daunelor în baza celorlalte elemente prevăzute de acest articol.
În consecință, reclamantele solicită despăgubiri reprezentând echivalentul valorii minime a unei licențe pentru fiecare titular de marcă, pentru perioada 2010-2013. Valoare unei licențe reprezintă un procent simbolic de 15% din cifra de afaceri a companiei pârâte și se va calcula anual, pentru perioada 2010 -2013.
Prin sentința civilă nr. 314 din 06.03.2015, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis în parte acțiunea, și a dispus:
- încetarea folosirii în activitatea comercială a pârâtei, inclusiv pe website-ul x sau pe orice alte site-uri proprii și/sau pe site-urile găzduite și/sau administrate pentru terți, a unor semne identice sau similare cu mărcile înregistrate ale reclamantelor din 21.10.1983, din 27.11.1985, din 22.07.1991 C., aparținând reclamantei C., din 15.06.1957, din 03.10.1967, din 16.11.1976, aparținând reclamantei A. și din 01.05.2002, din 18.03.2011, din 23.07.2009, din 12.01.2004, aparținând reclamantei B., pentru produse identice sau similare cu produsele din clasa 14;
- încetarea furnizării serviciului informatic către terții care oferă spre vânzare prin intermediul website-ului x produse care poartă în mod neautorizat semne identice sau similare cu mărcile înregistrate din 21.10.1983, din 27.11.1985, din 22 iulie 1991 C., aparținând reclamantei C., din 15.06.1957, din 03.10.1967, din 16.11.1976 aparținând reclamantei A. și din 01.05.2002, din 18.03.2011, din 23.07.2009, din 12.01.2004 aparținând reclamantei B., pentru produse identice sau similare cu produsele din clasa 14;
- ștergerea ofertelor de vânzare realizate prin intermediul website-ului x de produse reprezentând ceasuri incluse în clasa 14 care poartă în mod neautorizat semne identice sau similare cu mărcile înregistrate din 21.10.1983, din 27 noiembrie 1985, din 22.07.1991 C., aparținând reclamantei C., din 15.06.1957, din 03.10.1967, din 16.11.1976 aparținând reclamantei A. și din 01.05.2002, din 18.03.2011, din 23.07.2009, din 12.01.2004 aparținând reclamantei B., pentru produse identice sau similare cu produsele din clasa 14;
- ștergerea celor 830 de anunțuri de vânzare a unor produse inscripționate fără drept A., a celor 948 de anunțuri de vânzare a unor produse inscripționate fără drept B. și a celor 781 anunțuri inscripționate fără drept C. conform anexei 6 la cererea de chemare în judecată, semnele fiind identice sau similare cu mărcile înregistrate din 21.10.1983, din 27.11.1985, din 22.07.1991 C., aparținând reclamantei C., din 15.06.1957, din 03.10.1967, din 16.11.1976 aparținând reclamantei A. și din 01.05.2002, din 18.03.2011, din 23.07.2009, din 12.01.2004 aparținând reclamantei B., pentru produse identice sau similare cu produsele din clasa 14.
Totodată, a respins, ca neîntemeiate, capetele de cerere privind obligarea pârâtei la furnizarea tuturor informațiilor deținute pentru identificarea autorilor ofertelor de vânzare, precum și obligarea pârâtei la plata despăgubirilor materiale și a obligat pârâta la plata despăgubirilor morale în valoare de 10.000 RON către fiecare titular de marcă pentru prejudiciul cauzat, precum și la plata sumei de 46.505 RON cheltuieli de judecată către reclamantă.
Împotriva sentinței tribunalului au declarat apel reclamantele C. și A., precum și pârâta S.C. D. S.R.L.; de asemenea, a declarat apel incident și reclamanta B.; apelantele-reclamante (pe calea apelului principal și pe calea apelului incident), precum și apelanta-pârâtă au formulat critici proprii de nelegalitate și netemeinicie
Prin decizia civilă nr. 876/A din 16 noiembrie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, s-a respins apelul principal formulat de pârâtă, a fost admis apelul principal al reclamantelor C. și A., precum și apelul incident formulat de reclamanta B.; sentința apelată a fost schimbată în parte, astfel: s-a dispus obligarea pârâtei S.C. D. S.R.L. să furnizeze reclamantelor informații privitoare la identitatea persoanelor sau societăților comerciale implicate în distribuirea ceasurilor sub mărcile acestora, prin intermediul site-ului x; pârâta a fost obligată să plătească fiecărei reclamante suma de 1.964 RON, reprezentând daune materiale; au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței.
În termen legal, împotriva acestei decizii, pârâta S.C. D. S.R.L. a formulat recurs, întemeiat pe motivele de nelegalitate reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
În dezvoltarea motivelor de recurs, cu privire la respingerea propriului apel, recurenta-pârâtă apreciază că în mod greșit instanța de apel a respins excepția lipsei calității sale procesuale pasive grefate pe lipsa calității de furnizor de servicii al societății informaționale și, implicit, a calității de intermediar.
Recurenta-pârâtă susține că instanța de apel nu a constatat, în ceea ce o privește, calitatea de furnizor de servicii al societății informaționale și, în aceste condiții, nu putea să rețină nici calitatea sa de intermediar, întrucât a nu avea calitatea de furnizor de servicii exclude calitatea de intermediar.
Făcând trimitere la dispozițiile art. 1 și art. 14 din Legea nr. 365/2002, arată că, pentru ca o activitate să poată fi calificată ca fiind un serviciu al societății informaționale, ea trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile menționate în aceste prevederi legale.
Subliniază că activitatea sa nu se circumscrie acestui tip de serviciu, întrucât nu intră sub incidența celor statuate prin art. 1 pct. 1 coroborat cu pct. 3 al aceluiași articol din Legea nr. 365/2002.
În raport de cele anterior arătate, apreciază că nicio activitate pe care o desfășoară nu o poate califica ca fiind furnizor de servicii informaționale, în sensul Legii nr. 365/2002 sau al Directivei nr. 31/2000 și, prin urmare, nu poate avea nici calitatea de intermediar al unui asemenea serviciu.
De asemenea, critică cele reținute de instanța de apel referitoare la notificarea sa de către reclamante și precizează că două dintre cele trei notificări, respectiv în numele reclamantelor B. și C., nu au ajuns în posesia sa, astfel încât nu a avut posibilitatea să ia cunoștință despre o anumită încălcare a dreptului de proprietate asupra mărcilor acestora pentru a putea acționa în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 365/2002.
Cu privire la notificarea reclamantei A., pe care arată că primit-o, subliniază că în aceasta nu se menționează, în concret, care anunțuri nu respectă dreptul de proprietate al reclamantei A. Menționează că a răspuns acestei notificări și a arătat că, neidentificând niciun anunț în sensul celor menționate de reclamantă, nu putea da curs solicitării acesteia, așa cum, de altfel, a procedat și în toate celelalte cazuri în care nu i-au fost indicate în concret anunțurile.
Recurenta-pârâtă a mai susținut și că nu deține expertiză în domeniul ceasurilor, astfel încât să poată analiza dacă pe site sunt afișate anunțuri care să încalce drepturi de proprietate intelectuală cu privire la mărci.
Totodată, arată că numărul de anunțuri reținut de către instanța de fond în dispozitivul sentinței (ce a fost menținută de către instanța de apel), respectiv 830, 948 și 781 reprezintă toate anunțurile din fiecare secțiune, fără ca pentru toate aceste anunțuri reclamantele să depună dovezi privind încălcarea dreptului lor de proprietate asupra mărcilor.
De asemenea, subliniază și că reclamantele nu au oferit instanței de judecată probe pentru ca aceasta să poată concluziona ca toate ofertele de vânzare din anunțurile postate pe site încalcă dreptul de proprietate al reclamantelor cu privire la marcă.
În raport de cele anterior arătate, apreciază că instanțele de fond au dispus asupra unor cereri care nu au fost probate.
Față de dispozițiile art. 14 din Legea nr. 365/2002, având în vedere politica site-ului ceasuridemana.ro și procesul de înregistrare și publicare a anunțurilor, unde publicarea se face automat, după ce utilizatorii declară că sunt de acord cu "termenii și condițiile site-ului", nu poate avea cunoștință despre vreo încălcare a unui drept de proprietate intelectuală a unuia dintre titularii de marcă și nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel, încadrându-se în ipoteza prevăzută la lit. a) din articolul mai sus invocat.
În plus, arată că, de fiecare dată când a fost notificată că pe site a existat un anumit anunț care încalcă dreptul de proprietate al titularului mărcii, a acționat prompt și a șters respectivele anunțuri (invocând pentru exemplificare: notificarea înregistrată din data de 16 iulie 2010 formulată de F., din data de 30 iulie 2010 privind marca comunitară I., notificările formulate de A. din 1 februarie 2012 și din 26 ianuarie 2015).
Criticând hotărârea instanței de apel, recurenta-pârâtă apreciază că instanța de apel nu a motivat de ce a respins apelul pe care l-a formulat în ceea ce privește celelalte motive de apel, altele decât cele grefate pe excepția lipsei calității sale procesuale pasive, respectiv exonerarea sa de răspundere.
Totodată, invocând jurisprudența CJUE, arată că prin aceasta s-a reținut că pentru ca titularul unei mărci să aibă dreptul de a interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar acestei mărci, este necesar ca această utilizare să aibă loc în cadrul comerțului (Cauza G. vs. H., C-324/09, par. 57).
Mai menționează recurenta-pârâtă că, prin hotărârea anterior menționată, s-a apreciat că, în cazul în care o persoană vinde un produs de marcă prin intermediul unei piețe online, fără ca această tranzacție să aibă loc în contextul unei activități comerciale, titularul mărcii nu poate invoca dreptul său exclusiv prevăzut de art. 5 din Directiva nr. 89/104 și art. 9 din Regulamentul nr. 40/94.
În plus, invocând și Cauzele C-236/08, C-237/08, C-238/08 privind Google France, precizează că s-a reținut că accesul utilizatorilor de internet la informațiile referitoare la marcă nu ar trebui limitat de către titularii mărcilor, întrucât aceștia nu au un drept absolut asupra mărcii, iar, în situația în care ar interveni o asemenea interdicție, aceasta ar aduce atingere vânzării de produse second-hand. Arată că anunțurile postate pe site-ul său cuprind, în special, produse second-hand.
În ceea ce privește originalitatea produselor, recurenta-pârâtă consideră că nu este în măsură a aprecia la momentul publicării anunțurilor dacă acestea au în vedere produse originale sau contrafăcute și nici nu ar putea face asta, întrucât nu are capacitatea și nici calitatea de a face acest lucru.
Totodată, recurenta-pârâtă critică soluția de admitere a apelurilor declarate de reclamante, arătând că instanța de apel a reținut că "rezultă fără dubiu dreptul reclamantelor de a obține de la pârâta a căror servicii au fost utilizate în acțiunea în contrafacere, [...] informații", însă fără nicio motivare a modului în care a ajuns la această concluzie.
Consideră că în cauză nu s-a arătat dacă sunt întrunite elemente ale săvârșirii unor activități de contrafacere și modul în care pârâta a avut vreo contribuție la această activitate ilicită.
Recurenta-pârâtă apreciază și că, în litigiul de față, nu sunt întrunite condițiile art. 1357 C. civ. pentru antrenarea răspunderii civile delictuale, nefiind îndeplinită cerința existenței faptei ilicite, având în vedere că nu a săvârșit nicio acțiune în contrafacere în legătură cu mărcile reclamantelor; subliniază că instanța de apel nu a menționat în ce mod ar fi săvârșit asemenea fapte.
O altă critică formulată de către recurenta-pârâtă vizează stabilirea procentului ce trebuie avut în vedere la fixarea sumei forfetare, arătând că instanța s-a raportat greșit la cifra sa de afaceri, deși a menționat că nu există identitate între cifra de afaceri a S.C. D. S.R.L. și cifra de afaceri a site-ului ceasuridemana.ro.
A mai precizat recurenta-pârâtă că, plângerea penală formulată împotriva S.C. D. S.R.L. și a reprezentanților acesteia, raportat la situația ce face obiectul prezentului dosar, a fost clasată, reținându-se că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.
Menționează că Ministerul Public a constatat că nu are calitatea de intermediar și că nu se ocupă cu comercializarea de ceasuri, confirmând corectitudinea și conținutul anunțurilor.
Prin întâmpinarea depusă în termen legal, la data de 12 aprilie 2017, intimatele-reclamante au solicitat respingerea recursului, menținerea deciziei Curții de Apel București, ca temeinică și legală, precum și obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată.
Totodată, a arătat că, deși recursul a fost întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-pârâtă a omis să menționeze care dintre criticile aduse hotărârii cad sub incidența acestui motiv de recurs, motivările recurentei-pârâte fiind apărări de fond, de netemeinicie și nu aspecte privind nelegalitatea hotărârii atacate ce ar putea fi încadrate în motivele de recurs prevăzute limitativ de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ.
Întâmpinarea a fost comunicată recurentei-pârâte, iar la data de 2 mai 2017, în termen legal, aceasta a depus răspuns la întâmpinare, prin care a răspuns argumentelor invocate de către părțile adverse prin actul procedural depus la dosar.
Totodată, cu privire la motivarea recursului, a apreciat că instanța nu este limitată la a analiza motivele de nelegalitate invocate formal în recurs, aceasta având posibilitatea de a încadra criticile formulate de către recurenta-pârâtă, din oficiu, într-unul dintre motivele de casare, în măsura în care acestea sunt susceptibile de o astfel de încadrare, așa cum este, în opinia sa, și cazul de față.
De asemenea, a precizat că, în plus față de criticile de nelegalitate subsumate motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., prin cererea de recurs, a formulat și critici de nelegalitate care se circumscriu motivului de casare prevăzut de alin. (1) pct. 6 al aceluiași articol (la punctul I.C - paginile 8-11) - nemotivarea hotărârii.
Recurenta-pârâtă, raportat la dispozițiile art. 19 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 365/2002 coroborate cu dispozițiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, dar și la interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție cuprinsă în decizia nr. 1/2014, pronunțată în soluționarea unui recursu în interesul legii, consideră că dreptul la acțiune al intimatelor-reclamante este prescris, astfel încât instanța de judecată, din oficiu, cât și părțile interesate pot invoca excepția prescripției extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.
Față de cele anterior arătate, menționează că înțelege să invoce și să susțină excepția prescripției dreptului la acțiune al intimatelor-reclamante.
Prin rezoluția din data de 4 mai 2017, Înalta Curte, în temeiul art. 493 alin. (2) C. proc. civ., a dispus întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a prezentului recurs.
Raportul a fost întocmit, analizat în complet de filtru și comunicat părților; acestea nu au formulat punct de vedere cu privire la raport, în condițiile art. 494 alin. (4) C. proc. civ.
În această etapă procesuală nu a fost administrată proba cu alte înscrisuri de niciuna dintre părțile cauzei, în condițiile art. 492 C. proc. civ.
Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce succed, iar excepția prescripției dreptului material la acțiune va fi respinsă ca neîntemeiată, astfel cum se va arăta.
Recurenta-pârâtă s-a prevalat de motivele de nelegalitate reglementate de art. 488 pct. 6 și 8 C. proc. civ.
În esență, s-a invocat greșita aplicare a prevederilor art. 1 și 14, ignorarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic (referitoare la prescripția dreptului material la acțiune, invocată prin răspunsul la întâmpinare), ale art. 1357 și urm. C. civ. (pentru susținerea motivului de recurs reglementat de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.), precum și neanalizarea de către instanța de apel a motivelor sale de apel, altele decât cele privind dezlegarea dată excepției lipsei calității sale procesuale pasive (pentru susținerea motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6).
Prealabil, se impun câteva precizări privind ordinea de soluționare a chestiunilor de drept deduse judecății în această etapă procesuală, având în vedere că recurenta-pârâtă a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune prin răspunsul la întâmpinarea concepută de intimatele-reclamante la motivele sale de recurs, așadar, în acest stadiu tardiv al procedurii.
Regula privind ordinea de soluționare, în caz de concurs între excepții procesuale și fondul cauzei, este cea stabilită prin dispozițiile art. 248 alin. (1) C. proc. civ., conform cărora: "Instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei."
Pe de altă parte, este de precizat că numai excepțiile absolute (de procedură sau de fond) pot fi invocate direct în fața instanței de recurs, în condițiile prevăzute de art. 247 alin. (1) teza finală C. proc. civ.: "Ele pot fi ridicate înaintea instanței de recurs numai dacă, pentru soluționare, nu este necesară administrarea altor dovezi în afara înscrisurilor noi", în timp ce excepțiile relative "pot fi invocate de partea care justifică un interes, cel mai târziu la primul termen de judecată după săvârșirea neregularității procedurale, în etapa cercetării procesului și înainte de a pune concluzii în fond", astfel cum prevede art. 247 alin. (2) C. proc. civ.
În mod tradițional, sub imperiul Decretului nr, 167/1958 și până la intrarea în vigoare a noului C. proc. civ. (1 octombrie 2011), excepția prescripției dreptului material la acțiune era calificată drept o excepție procesuală de fond, absolută și peremptorie, fiind așadar admisibil să fie invocată direct în fața instanței de recurs.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind C. civ., regimul juridic al prescripției dreptului material la acțiune a fost reconfigurat; astfel, art. 2513 C. civ. prevede: "Prescripția poate fi opusă numai în primă instanță, prin întâmpinare, sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate."
Ca efect al acestei reglementări din dreptul material, sub condiția aplicabilității pentru raportul de drept dedus judecății a dispozițiilor noului C. civ. [în conformitate cu regula instituită prin art. 6 alin. (4) din noul Cod civil], excepția prescripției dreptului material la acțiune a devenit o excepție procesuală de fond, cu caracter relativ, ceea ce, din punct de vedere procesual, o supune regulilor de invocare anterior citate, prevăzute de art. 247 alin. (2) C. proc. civ. (în cadrul litigiilor pornite după data de 15 februarie 2013, potrivit art. 24 din noul C. proc. civ., cerință îndeplinită în cauză, în condițiile în care cererea de chemare în judecată a fost formulată la 13.08.2013).
Cu toate acestea, pentru a se tranșa cu privire la caracterul absolut sau relativ al excepției prescripției dreptului material la acțiune al reclamantelor, Înalta Curte, în plus, trebuie să determine momentul de început al curgerii termenului de prescripție, aspect ce va permite identificarea normelor de drept material aplicabile [altele decât cele privind termenul de prescripție stabilit prin legea specială - art. 19 alin. (1) din Legea nr. 365/2002], după cum vor trebui luate avute în vedere și cele statuate de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1/2014, pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii.
În această privință, luând în considerare și cele susținute de părți cu privire la acest aspect, instanța de recurs reține că termenul de prescripție a început să curgă de la data la care intimatele-reclamante au comunicat pârâtei notificările prin care îi aduceau la cunoștință încălcarea drepturilor lor proprietate intelectuală prin anunțurile postate pe site-ul administrat de aceasta - ceasuridemana.ro -, anume la 13.01.2011 în cazul reclamantei A., la 9.07.2010 pentru reclamanta B. . Acestea dovezi se completează cu procesele-verbale încheiate, prin grija reclamantelor, de către executorul judecătoresc prin care s-a constatat o anumită situație de fapt la data întocmirii acestora - numărul de anunțuri postate pe site-ul menționat și în care se regăseau oferte vânzare ceasuri de mână purtând mărcile B. (910 anunțuri, conform procesului-verbal nr. x din 21 mai 2013 - fila 386 dosar primă instanță), C. (742 anunțuri, conform procesului-verbal nr. x din 21 mai 2013 - fila 308 dosar primă instanță) și, respectiv A. (754 anunțuri, conform procesului-verbal nr. x din 21 februarie 2013 - fila 248 dosar primă instanță).
Având în vedere că momentul formulării de către reclamante a notificărilor adresate de către pârâtă se situează anterior datei de 1 octombrie 2011 (data intrării în vigoare a noului C. civ.), rezultă că regimul juridic al prescripției extinctive aplicabil în cauză este cel reglementat prin legea veche, anume, Decretul nr. 167/1958, chiar dacă acțiunea de față a fost inițiată după inrarea în vigoare a noilor dispoziții de drept material, date fiind dispozițiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind C. civ.
Totodată, atare concluzie este confirmată și cele statuate prin recursul în interesul legii soluționat prin Decizia nr. 1/2014 de ÎCCJ, publicată în M. Of. nr. 283 din 17.04.2014, anume: "În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 5, art. 201 și art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind C. civ. și ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 și art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind C. civ., stabilește că prescripțiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeași dată, rămân supuse dispozițiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, astfel încât atât instanțele de judecată, din oficiu, cât și părțile interesate pot invoca excepția prescripției extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011. "
Prin urmare, regimul juridic de invocare a excepției prescripției dreptului material la acțiune este cel stabilit prin legea veche, astfel încât prescripția putea fi invocată inclusiv de instanță din oficiu, dar și de către pârât, în orice etapă a procesului, deci și în fața instanței de recurs, astfel cum a procedat recurenta-pârâtă, întrucât, în raport cu momentul începutului curgerii termenului de precsripție, excepția analizată avea însușirea de a fi fost o excepție procesuală de fond, absolută.
Ca atare, în pricina de față, termenul de prescripție [raportat la momentul notificărilor formulate de reclamantă, echivalent momentului la care persoana păgubită a cunoscut paguba și pe cel care răspunde de ea, potrivit art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958] a început să curgă în anul 2010, respectiv 2011, așadar, anterior intrării în vigoare a noului C. civ.
Cum însă situația de fapt pretins vătămătoare pentru reclamante pusă în sarcina pârâtei a dăinuit până la momentul întocmirii proceselor-verbale de către executorul judecătoresc, la datele de 21.02.2013 și, respectiv 21.05.2013, fiind o stare de fapt cu caracter continuu, prescripția curge zi cu zi, soluție ce decurge din prevederile art. 12 din Decretul nr. 167/1958.
Constatându-se că acțiunea dedusă judecății a fost formulată în fața primei instanțe la data de 13.08.2013, rezultă că reclamantele au inițiat cererea de chemare în judecată cu respectarea termenului de prescripție de 1 an prevăzut de art. 19 alin. (1) din Legea nr. 365/2002.
Cel din urmă text prevede: "(1) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanței obligarea pârâtului la încetarea oricărei acțiuni sau abțineri contrare prevederilor prezentei legi, interzicerea reluării ei în viitor și obligarea pârâtului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit", în timp ce alin. (2) din aceeași normă stabilește: "(2) Au calitate procesuală activă pentru introducerea acțiunii prevăzute la alin. (1):
persoanele fizice și juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv prevăzut de prezenta lege sau ale unui interes care nu se poate realiza decât pe calea justiției; etc. "
Astfel cum rezultă din cuprinsul normelor anterior citate, acest termen de prescripție special este aplicabil în cazul cererilor de chemare în judecată prin care se solicită - de către persoanele care se pretind titulare ale unui drept de proprietate intelectuală (în speță, reclamantele au invocat drepturile lor exclusive asupra mărcilor A., C. și B.) - obligarea pârâtului la încetarea oricărei acțiuni sau abțineri contrare prevederilor Legii nr. 365/2002, interzicerea reluării ei în viitor și obligarea pârâtului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
Or, revenind la analiza motivelor de recurs, Înalta Curte constată că, în primul rând, recurenta contestă cele reținute de instanța de apel cu privire la calitatea sa de furnizor de servicii al societății informaționale și, implicit, a calității de intermediar, cu alte cuvinte, contestă însăși incidența în cauză a dispozițiilor Legii nr. 365/2002.
În condițiile în care acest act normativ special nu ar fi incident cu privire la activitatea desfășurată de către pârâtă, rezultă că în speță nu sunt aplicabile nici prevederile art. 1, 14 și 19 din această lege specială, norme a căror greșită aplicare a invocat-o însăși recurenta-pârâtă prin cele dezvoltate în argumentarea motivului de recurs reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
Urmare a celor anterior arătate, în condițiile în care legea specială nu este incidentă, rezultă că cererea de față, din perspectiva dreptului material, era supusă dispozițiilor dreptului comun, anume prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 84/1998, precum și prevederilor art. 8, art. 14 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 100/2005, norme, de altfel, au fost invocate de reclamante ca temei juridic al cererii de chemare în judecată; în plus, reclamantele au invocat și dispozițiile art. 14 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic; cu privire la prescripția dreptului la acțiune sunt incidente prevederile Decretului nr. 167/1958.
Înalta Curte apreciază însă că potrivit principiului specialia generalibus derogant, pentru a se stabili aplicabilitatea dreptului comun este necesar a fi înlăturată motivat incidența în cauză a dispozițiilor din legea specială.
Așa fiind, pornind de la situația de fapt reținută în cauză de instanțele de fond, având în vedere că reclamantele au imputat pârâtei încălcarea drepturilor asupra mărcilor A., C. și B. în modalitatea descrisă în cererea de chemare în judecată - prin găzduirea unor anunțuri de vânzare ceasuri de mână purtând mărcile acestora pe site-ul administrat de pârâtă și, în plus, prin organizarea brandurilor oferite spre vânzare pe criteriul alfabetic, de sex etc. și optimizarea în acest fel a ofertelor prin intervenții directe ale acesteia asupra informațiilor stocate pe site-ul său -, Înalta Curte apreciază că în mod legal instanțele de fond s-au raportat prioritar la prevederile legii speciale privind comerțul electronic.
În primul rând, este necesar a se preciza că Legea nr. 365/2002 transpune în legislația națională Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice privind serviciile societății informaționale, în special comerțul electronic în piața internă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 178/2000, având în vedere că, în cele ce urmează, instanța de recurs se va raporta și la cele dezlegate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la anumite aspecte legate de aplicarea acestei Directive.
Ca atare, astfel cum și instanțele de fond au reținut, cererea dedusă judecății reprezintă o acțiunea în contrafacere, reclamantele invocând în mod corect dispozițiile art. 36 alin. (2) și (3) din Legea nr. 84/1998, republicată, reclamantele prevalându-se în mod întemeiat pe exclusivitatea drepturilor lor asupra mărcilor A., C. și B., în sensul celor prevăzute de art. 36 alin. (1).
Cererea în contrafacere poate fi formulată împotriva oricărui terț care săvârșește acte de încălcare a mărcii [dispozițiile art. 36 alin. (3), fiind o aplicare particulară, în cuprinsul legii speciale, a instituției răspunderii civile delictuale], iar în cazul pârâtei, la o primă evaluare, sunt incidente dispozițiile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, act normativ ce constituie sediul materiei pentru activitățile de natura celor derulate de către aceasta (servicii ale societății informaționale) și căruia aceasta trebuie să i se supună.
Astfel, art. 2 din legea specială definește scopul și domeniul e aplicare a acestui act normativ:
" Prezenta lege are ca scop stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor societății informaționale, precum și prevederea ca infracțiuni a unor fapte săvârșite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comerțul electronic, emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operațiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulații și dezvoltării în condiții de securitate a acestor servicii. "
Potrivit prevederilor din legea mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra acesteia, iar titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată.
Art. 36 alin. (3) lit. a) și b) din același act normativ:
" În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn. "
Ambele instanțe de fond au reținut a fi întrunite cerințele art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată, constatându-se că în cauză, produsele postate pe site-ul administrat de recurenta-pârâtă și oferite spre vânzare sunt identice produselor protejate de mărcile reclamantelor asupra cărora acestea dețin drepturi exclusive; prin urmare, fiind vorba despre produse identice ce poartă semne identice cu mărcile reclamantelor, riscul de confuzie pentru public este prezumat, potrivit dispozițiilor art. 16 din Acordul TRIPS.
Intimatele-reclamante au susținut că produsele poartă semnele A., C. și B. și sunt oferite spre vânzare fără acordul lor - art. 36 alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998, republicată.
Recurenta-pârâtă s-a apărat invocând politica de utilizare a site-ului și faptul că întreaga responsabilitate a informațiilor postate pe site aparține utilizatorilor; aceasta doar pune la dispoziția utilizatorilor spațiul virtual pentru anunțuri publicitare, informații ce pot fi accesate în mod gratuit de către public.
În această privință, Înalta Curte reține că art. 11 din cap. 4 (Răspunderea furnizorilor) din Legea nr. 365/2002 prevede astfel:
" (1) Furnizorii de servicii sunt supuși dispozițiilor legale referitoare la răspunderea civilă, penală și contravențională, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
(2) Furnizorii de servicii răspund pentru informația furnizată de ei înșiși sau pe seama lor.
(3) Furnizorii de servicii nu răspund pentru informația transmisă, stocată sau la care facilitează accesul, în condițiile prevăzute la art. 12 - 15. "
În consecință, față de aceste dispoziții legale, o primă concluzie ce rezultă din textul citat este aceea că răspunderea civilă delictuală a recurentei poate fi antrenată chiar atunci când informația nu este difuzată de ea însăși, ci doar este furnizată pe seama sa, adică de utilizatorii site-ului.
Exonerarea de răspundere a furnizorilor de servicii pentru informația transmisă, stocată sau la care facilitează accesul nu poate avea loc decât în condițiile art. 12-15 din Legea nr. 365/2002, dispoziții legale avute în vedere și de instanța de apel.
Potrivit distincțiilor ce rezultă din art. 11 alin. (3), rezultă că furnizorii de servicii informaționale pot să transmită, să stocheze sau să faciliteze accesul la informații (dintre care, unele pot prejudicia drepturile unor terți), fiecare tip de serviciu al societății informaționale dintre cele menționate, făcând obiectul unei dispoziții speciale a legii: astfel, art. 12 reglementează intermedierea prin simpla transmitere; art. 13 - stocarea temporară a informației, stocarea-caching; art. 14 - stocarea permanentă a informației, stocarea-hosting, în timp ce art. 15 are ca obiect de reglementare situația în care serviciul furnizorului constă în punerea la dispoziția destinatarilor serviciului său a unor instrumente de căutare a informațiilor sau a unor legături cu alte pagini web.
În speță, interesează dispozițiile art. 14 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, potrivit cărora:
" (1) Dacă un serviciu al societății informaționale constă în stocarea informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informația stocată la cererea unui destinatar, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
a) furnizorul de servicii nu are cunoștință despre faptul că activitatea sau informația stocată este nelegală și, în ceea ce privește acțiunile în daune, nu are cunoștință despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț;
b) având cunoștință despre faptul că activitatea sau informația respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea ori informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț, furnizorul de servicii acționează rapid în vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care destinatarul acționează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii. "
Situația de fapt reținută de instanțele de fond conduce la necesitatea verificării incidenței acestei norme în cauza de față, întrucât recurenta a pus la dispoziția utilizatorilor site-ului său un spațiu de stocare permanentă a informației, stocare-hosting.
Rezultă că recurenta-pârâtă ar fi putut fi exonerată de răspundere pentru conținutul informației prejudiciabile postate de terți, doar în condițiile art. 14 alin. (1) lit. a) ori ale art. 14 alin. (1) lit. b) - variante alternative.
Diferența dintre cele două alineate ale textului, fixează distincția dintre furnizorul de servicii activ - art. 14 alin. (2) și furnizorul de servicii pasiv - art. 14 alin. (1), astfel încât furnizorul de servicii activ nu va putea fi exonerat de răspundere în nici în condițiile ipotezelor descrise la alin. (1) lit. a) și b).
Potrivit celor mai sus arătate, în privința furnizorilor de servicii activi sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun în soluționarea cererii în contrafacere, întrucât aceștia nu se pot prevala de dispozițiile de favoare din art. 14 alin. (1), astfel cum stabilește art. 14 alin. (2) din Legea nr. 365/2002.
CJUE, în hotărârea pronunțată de Marea Cameră la 12 iulie 2011 în cauza C-324/09 G. S.A. vs H. International AG, între altele, a stabilit:
" Articolul 14 alin. (1) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) trebuie interpretat în sensul că se aplică operatorului unei piețe online în cazul în care acesta nu a jucat un rol activ care să îi fi permis să aibă o cunoaștere sau un control al datelor stocate.
Operatorul menționat joacă un astfel de rol atunci când acordă asistență constând în special în optimizarea prezentării ofertelor de vânzare în cauză sau în promovarea acestora. "
Din această perspectivă, relevante sunt paragrafele 112-114 și 116 ale acestei hotărâri:
" În această privință, Curtea a precizat deja că, pentru ca un furnizor de serviciu pe internet să intre în domeniul de aplicare al articolului 14 din Directiva 2000/31, este esențial ca acesta să fie un "furnizor intermediar" în sensul urmărit de legiuitor în cadrul secțiunii 4 a capitolului II din această directivă (a se vedea Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 112).
Nu intră în domeniul de aplicare menționat furnizorul de serviciu care, în loc să se limiteze la o furnizare neutră a acestuia prin intermediul unei prelucrări pur tehnice și automate a datelor furnizate de clienții săi, joacă un rol activ de natură să îi confere o cunoaștere sau un control al acestor date (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 114 și 120).
Reiese din dosar și din descrierea de la punctele 28-31 din prezenta hotărâre că H. realizează o prelucrare a datelor introduse de clienții săi vânzători. Vânzările care pot avea loc în urma acestor oferte se desfășoară în modalitatea stabilită de H. Dacă este cazul, H. furnizează de asemenea asistență prin care se urmărește optimizarea sau promovarea anumitor oferte de vânzare.
În cazul în care, în schimb, operatorul menționat a acordat asistență care constă în special în optimizarea prezentării ofertelor de vânzare în cauză sau în promovarea acestor oferte, trebuie să se considere că acesta a ocupat nu o poziție neutră între clientul vânzător vizat și potențialii cumpărători, ci a jucat un rol activ, de natură să îi confere o cunoaștere sau un control al datelor referitoare la aceste oferte. În aceste condiții, operatorul menționat nu se poate prevala, în ceea ce privește datele menționate, de derogarea în materie de răspundere vizată la articolul 14 din Directiva 2000/31. "
În acest context, este de precizat că dispozițiile art. 14 din Legea nr. 365/2002 reproduc întocmai prevederile art. 14 din Directiva pe care a transpus-o.
Astfel cum deja s-a arătat, instanța de apel a reținut că pârâta a intervenit activ asupra informației stocate pe site-ul său, organizând pe criteriul alfabetic brandurile postate pe site și oferite spre vânzare, optimizând informațiile și asigurând o mai bună orientare a potențialilor cumpărători, conduită ce a plasat-o în poziția de a cunoaște și a avea control asupra datelor referitoare la aceste oferte.
Or, în speță, fiind incidente dispozițiile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 ceea ce atrage evaluarea cererii în contrafacere pe temeiul dispozițiilor dreptului comun, rezultă că nu interesează cele susținute de recurentă cu privire la nerecepționarea unora dintre notificările transmise de către intimatele-reclamante ori legate de conținutul insuficient de precis și susținut al informațiilor inserate în acestea, întrucât aceste elemente țin de domeniul de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din lege.
Pe de altă parte, având în vedere că recurenta-pârâtă s-a comportat ca un furnizor activ de servicii ale societății informaționale, iar nu ca un simplu intermediar neutru sau pasiv, rezultă că nu subzistă nici critica sa privind neîntrunirea cerinței de a "utiliza în cadrul comerțului" mărcile protejate în favoarea reclamantelor, răspunderea pârâtei în materie fiind apreciată mult mai restrictiv de vreme ce aceasta a ofertat ea însăși produse purtând mărcile reclamantelor, fără consimțământul acestora, speța de față nefiind similară cauzei care a prilejuit pronunțarea de către CJUE a hotărârii prealabile în cauzele C-236/08, C-237/08, C-238/08 privind Google France.
Recurenta a criticat și admiterea apelurilor formulate de reclamante în privința capătului de cerere pin care au solicitat obligarea sa la comunicarea de informații, fără a dezvolta însă atare critică.
Chiar și în aceste condiții, Înalta Curte urmează a constatat că admiterea acestui capăt de cerere de instanța de apel este în deplin acord cu dispozițiile art. 8 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005, potrivit cărora:
" (1) În cadrul unei acțiuni în justiție având ca obiect încălcarea unui drept de proprietate industrială și ca urmare a unei cereri a reclamantului, justificată și proporțională în raport cu cauza, instanța judecătorească competentă poate să ordone ca informații privind originea și rețelele de distribuție a mărfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui drept de proprietate industrială protejat, să fie furnizate de către persoana care a încălcat un drept protejat sau de către orice altă persoană care:
a) deține în scop comercial mărfuri contrafăcute;
b) utilizează în scop comercial servicii contrafăcute;
c) a fost găsită în timp ce utiliza servicii contrafăcute la scară comercială;
d) furnizează, în scop comercial, servicii utilizate în activități de contrafacere; sau
e) a fost semnalată, de către o persoană prevăzută la lit. a), b) sau c), ca intervenind în producerea, fabricarea ori distribuirea mărfurilor sau în furnizarea serviciilor.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă, după caz:
a) numele și adresele producătorilor, fabricanților, distribuitorilor, furnizorilor și ale celorlalți deținători anteriori de mărfuri sau servicii, precum și ale angrosiștilor destinatari și ale vânzătorilor de marfă cu amănuntul;
b) informații privind cantitățile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum și prețul obținut pentru mărfurile sau serviciile respective. "
În același timp, pentru a argumenta admiterea acestui capăt de cerere, curtea de apel în mod legal a invocat și cele reținute de CJUE în Hotărârea pronunțață în cauza C-324/09 G. vs H.: "în scopul garantării dreptului la o cale de atac efectivă împotriva celor care au utilizat un serviciu online pentru a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală, operatorului unei piețe online îi poate fi adresat un ordin judecătoresc privind luarea unor măsuri care permit facilitarea identificării clienților săi vânzători. În această privință, astfel cum a arătat G. în mod justificat în observațiile scrise și astfel cum rezultă din articolul 6 din Directiva 2000/31, deși este, desigur, necesar să se respecte protecția datelor cu caracter personal, totuși, în cazul în care autorul încălcării își desfășoară activitatea în cadrul comerțului, iar nu într-un cadru privat, acesta trebuie să poată fi identificat în mod clar. "
Recurenta a criticat și admiterea capătului de cerere privind obligarea sa către reclamante la despăgubiri pe temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, despăgubiri constând în achitarea unei sume forfetare prin raportare la întreaga sa cifră de afaceri, iar nu la cifra de afaceri a site-lui ceasuridemana.ro.
Nici această critică nu poate fi reținută, având în vedere că recurenta-pârâtă, susținând-o, se află în situația de a-și invoca propria culpă, întrucât curtea de apel a reținut că s-a raportat la cifra de afaceri a pârâtei, soluționând acest capăt de cerere pe temeiul informațiilor oficiale comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, deoarece pârâta a refuzat să pună la dispoziția instanței informații contabile detaliate din care să rezulte beneficiile sale materiale de pe urma ofertelor de vânzare și a numărului de tranzacții efectuate de-a lungul timpului pe site-ul incriminat.
Ca atare, Înalta Curte reține incidența art. 178 alin. (2) C. proc. civ. pentru înlăturarea acestei critici prin care, în mod nefondat, s-a imputat instanței de apel această pretinsă neregularitate.
Nici criticile formulate din perspectiva dispozițiilor 488 pct. 6 C. proc. civ. prin care s-a susținut neanalizarea celorlalte motive de apel decât cele vizând lipsa calității sale procesuale pasive, nu pot fi reținute, întrucât Înalta Curte apreciază că decizia recurată corespunde cerințelor art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. în plus, recurenta nu a detaliat în cuprinsul memoriului de recurs care motive de apel nu au fost analizate și care ar fi fost de natură a reprezenta argumente esențiale de fapt sau de drept ce ar fi putut conduce la adoptarea unei alte altei soluții asupra apelului său.
Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte va respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune al reclamantelor, invocată de recurenta-pârâtă în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, în speță termenul de prescripție incident fiind cel de drept comun atât pentru soluționarea capetelor de cerere în contrafacere, cât și pentru cererea de acordare de despăgubiri; în baza art. 496 C. proc. civ., recursul declarat de pârâtă va fi respins ca nefondat.
În aplicarea dispozițiilor art. 451-453 C. proc. civ., se va dispune obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată efectuate de intimatele-reclamante în această etapă procesuală, cheltuieli care constau în onorariu de avocat, potrivit dovezilor de la filele 127-136 dosar recurs.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune al reclamantelor A., B. și C., invocată de către pârâta S.C. D. S.R.L.
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta S.C. D. S.R.L. împotriva deciziei nr. 876/A din 16 noiembrie 2016 a Curții de Apel București, secția IV-a civilă.
Obligă pe pârâta S.C. D. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată către intimate, astfel: către intimatele-reclamante C. și B. câte 3.635,68 RON, către intimata-reclamantă A. suma de 3.623,12 RON.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 20 octombrie 2017.