3ra-576/19 — contestarea actului administrativ
- Instanță
- Curtea Supremă de Justiție
- Obiect
- contestarea actului administrativ
- Temei legal
- temeiurile declarării recursului
3ra-576/19 — contestarea actului administrativ (Curtea Supremă de Justiție, 2019)
Dosarul nr. 3ra-576/19
Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru (N. Mazur)
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (A. Minciuna, V. Sîrbu, V.Mihaila)
Î N C H E I E R E
22 mai 2019 mun. Chișinău
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții Supreme de Justiție
în componența:
Președintele completului, judecătorul Valeriu Doagă
Judecătorii Tamara Chișca-Doneva
Mariana Pitic
examinând admisibilitatea recursului declarat de către Casa Națională de Asigurări
Sociale a Republicii Moldova,
în cauza de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată
depusă de către Boaghe Vasile împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale a
Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ,
împotriva deciziei din 06 februarie 2019 a Curții de Apel Chișinău
c o n s t a t ă:
La 06 septembrie 2018 Boaghe Vasile a depus cerere de chemare în judecată, cu
concretizările ulterioare, împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la
contestarea actului administrativ și obligarea recalculării și achitării pensiei pentru
vechimea în muncă.
În motivarea acțiunii reclamantul a menționat că, a activat în organele procuraturii
în calitate de procuror, funcția șef-adjunct secție a Procuraturii Generale, având o vechime
în muncă mai mult de 20 de ani.
A susținut că, începând cu 19 iunie 2010, la atingerea vârstei de 50 de ani, i-a fost
stabilită pensia pentru vechimea în muncă în mărime de 80% din salariul mediu lunar
potrivit funcției deținute, în conformitate cu Legea cu privire la Procuratură nr. 294 din 25
decembrie 2008, în vigoare la acel moment.
De asemenea, a menționat reclamantul că, în temeiul art. 34 alin. (6) din Legea cu
privire la Procuratură nr. 118 din 14 martie 2003, procurorii pensionați beneficiau de
recalcularea pensiei, în dependență de majorarea salariului procurorului în exercițiu,
începând cu luna următoare celei în care s-a majorat salariul, indiferent de faptul dacă
pensionarul lucrează sau nu în organele Procuraturii.
A afirmat că odată cu majorarea salariului procurorului în exercițiu în baza Legii nr.
355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,
începând cu 05 aprilie 2013, cuantumul pensiei sale urmează să fie recalculat.
La fel, și dispozițiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură, în vigoare până la 01 iulie 2011, stipulau că procurorii pensionați
beneficiau de dreptul de recalculare a pensiei pentru vechime în muncă odată cu majorarea
1
generală a salariului procurorilor în exercițiu, respectiv, în condițiile legii, beneficiază de
dreptul la recalcularea pensiei în mărime de 80% din salariul procurorului în exercițiu
conform funcției deținute.
Totodată, conform Legii nr. 37 din 07 martie 2013 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar, salariul procurorului s-a majorat cu 35%, care se efectuează începând cu 01
ianuarie 2013.
Potrivit Legii nr. 152 din 01 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative, începând cu 01 august 2016 salariul de funcție al procurorului se stabilește în
raport cu salariul judecătorului conform Legii nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind
salarizarea judecătorilor și procurorilor, și Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la
Procuratură, ținând-se cont de nivelul procuraturii în care își desfășoară activitatea și de
vechimea în muncă în funcția de procuror.
A declarat reclamantul că, pârâta din motive necunoscute nu a efectuat recalcularea
pensiei conform legii, lipsindu-l de acest drept dobândit legal în anul 2013, stabilindu-i
mărimea pensiei, cu aplicarea mecanismului general de indexare a acesteia la 01 aprilie a
fiecărui an.
La 01 august 2018 s-a adresat cu cerere către Casa Națională de Asigurări Sociale,
solicitînd efectuarea calculării pensiei pentru vechimea în muncă reieșind din salariul
mediu lunar achitat procurorului, șef-adjunct secție Procuratura Generală, cu recalcularea
acesteia ținând cont de majorarea salarului începând cu 05 aprilie 2013, după creșterea
salariului cu 35% și începând cu 01 august 2016, după creșterea salariului, conform art. 60
din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016, în vigoare de la 01 august
2016, cu recalcularea pensiei pentru vechimea în muncă de peste 20 de ani, ținându-se
cont de majorarea generală a salariului procurorului în funcție.
Prin răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. B-1672/18 din 06 august
2018 cererea prealabilă a fost respinsă pe motiv că, potrivit art. 73 din Legea nr. 294 din
25 decembrie 2008, modificat prin Legea nr. 56 din 09 iunie 2011, procurorii, cu excepția
procurorilor militari, au dreptul la pensie conform Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat, astfel începând cu 01 iulie 2011 drepturile de
pensionare a procurorilor sunt reglementate de art. 462 din Legea nr. 156 din 14 octombrie
1998, care nu prevede faptul că pensiile procurorilor și indemnizațiile viagere se
recalculează în cazul majorării generale a salariului procurorilor. Astfel, începând cu 01
iulie 2011, pensia procurorilor nu se mai recalculează, dar se indexează anual la 01 aprilie
conform art. 13 din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998.
Consideră reclamantul că, răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. B-
1672/18 din 06 august 2018 este ilegal și neîntemeiat, pârâta la examinarea cererii
prealabile nu a determinat corect raportul juridic litigios, deoarece prevederile Legii nr. 56
din 09 iunie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost
abrogate alin. (3)-(10) ale art. 73 din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la
Procuratură, nu sunt aplicabile la cazul speței, având în vedere faptul că, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 902 din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratură, Legii nr. 118
din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură, ajustată la Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu
privire la statutul judecătorului și Legii nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la
Procuratură, în calitate de procuror în demisie, deține dreptul la toate înlesnirile, garanțiile,
recompensele și suplimentele prevăzute pentru judecător.
2
A invocat că, prin refuzul Casei Naționale de Asigurări Sociale de a-i recalcula
pensia, i-a fost încălcat dreptul legal dobândit la momentul stabilirii pensiei și nu poate fi
restrâns pe viitor.
A menționat Boaghe Vasile că, pârâta este obligată să-i recalculeze pensia pentru
vechime în muncă, ținând cont de majorarea salariului procurorului începând cu 05 aprilie
2013, data intrării în vigoare a Anexei nr. 3 la Legea nr. 37 din 07 martie 2013 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar, majorarea ulterioară de la 01 august 2016, data intrării în
vigoare a Legii nr. 152 din 01 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative, și de fiecare dată a majorării salariului procurorului în exercițiu în funcția dată
șef-adjunct secție a Procuraturii Generale – pe viitor.
A notat reclamantul că, argumentul pârâtei precum că drepturile de pensioare a
procurorilor sunt reglementate de prevederile art. 462 din Legea nr. 156 din 14 octombrie
1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, care nu prevăd faptul că pensiile
procurorilor și indemnizațiile viagere se recalculează în cazul majorării generale a
salariului procurorilor, este unul neîntemeiat, deoarece norma de drept enunțată a intrat în
vigoare la 01 iulie 2011, pe când dînsul beneficiază de pensie începând cu data de 19
iunie 2010.
Reclamantul a solicitat să fie recunoscut ca fiind neîntemeiat refuzul Casei Naționale
de Asigurări Sociale B-1672/18 din 06 august 2018, să fie repus în drepturile lezate de
ajustare/recalculare a mărimii pensiei acordate pentru vechimea în muncă în funcție de
creșterea generală a salariului procurorilor în exercițiu, în viitor să fie obligată Casa
Națională de Asigurări Sociale să ajusteze corect cuantumul pensiei pentru vechime în
muncă, în concordanță cu plafonările distincte: conform Legii nr. 355 din 23 decembrie
2005, cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, modificată prin Legea nr.
37 din 07 martie 2013, plata pensiei recalculate să fie efectuată începînd cu 05.04.2013;
Conform art. 1 și 5/1 alin.(1) și (3) lit.b) din Legea nr.328 din 23.12.2013 privind
salarizarea judecătorilor și procurorilor, schimbată prin Legea nr.152 din 01 iulie 2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și potrivit art.60 din
Legea nr.3 din 25.02.2016, cu privire la Procuratură, plata pensiei recalculate să fie
efectuată începînd cu 01.08.2016 luându-se în calcul plățile achitate.
Prin hotărârea din 25 octombrie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, acțiunea
a fost admisă, fiind recunoscut drept ilegal și neîntemeiat refuzul Casei Naționale de
Asigurări Sociale nr. B-1672/18 din 06 august 2018.
Boaghe Vasile a fost repus în drepturile lezate de ajustare/recalculare a mărimii
pensiei acordate pentru vechimea în muncă în funcție de creșterea generală a salariului
procurorilor în exercițiu, în viitor.
Casa Națională de Asigurări Sociale a fost obligată să ajusteze corect cuantumul
pensiei pentru vechime în muncă, în concordanță cu plafonările distincte:
-conform Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005, cu privire la sistemul de salarizare în
sistemul bugetar, modificată prin Legea nr. 37 din 07 martie 2013, plata pensiei
recalculate să fie efectuată începînd cu 05.04.2013;
-conform art. 1 și 5/1 alin.(1) și (3) lit.b) din Legea nr.328 din 23.12.2013 privind
salarizarea judecătorilor și procurorilor, schimbată prin Legea nr.152 din 01 iulie 2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și potrivit art.60 din
Legea nr.3 din 25.02.2016, cu privire la Procuratură, plata pensiei recalculate să fie
efectuată începînd cu 01.08.2016, luându-se în calcul plățile achitate.
3
Prin decizia din 06 februarie 2019 a Curții de Apel Chișinău, s-a respins apelul
declarat de Casa Națională de Asigurări Sociale și s-a menținut hotărârea din 25 octombrie
2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.
Instanțele de judecată ierarhic inferioare și-au motivat soluția prin faptul că, dreptul
social cu privire la beneficierea pensiei pentru vechimea în muncă, inclusiv și
recalcularea acesteia, în dependență de majorarea salariului procurorului în exercițiu, a
fost dobândit de Boaghe Vasile la atingerea vîrstei de 50 de ani, în temeiul Legii nr.118
din 147 martie 2003 cu privire la procuratură și are valoare economică incontestabilă.
Au stabilit că, reieșind din Hotărârea nr. 4 din 27 ianuarie 2000 a Curții
Constituționale „Privind controlul constituționalității unor prevederi din legile care
reglementează asigurarea cu pensii a judecătorilor, procurorilor, anchetatorilor Procuraturii
și funcționarilor publici”, cuantumul pensiei, stabilit printr-o lege anterioară, nu poate fi
micșorat, iar plata pensiei fixate nu poate fi suspendată printr-un act normativ adoptat
ulterior. Diminuarea cuantumului sau suspendarea plății pensiei sunt posibile numai în
cazurile în care la stabilirea ei au fost comise abuzuri sau alte încălcări ale legii.
Schimbările ce vizează condițiile de plată a pensiilor pentru judecători, procurori,
anchetatorii Procuraturii și funcționarii publici, stabilite până la intrarea în vigoare a Legii
nr. 522 din 28 iulie 1999 cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte
legislative, instituite de către legiuitor, contravine art. 47 alin. (2) și art. 76 din Constituție
și principiului respectării drepturilor dobândite anterior în mod licit.
Totodată, prin Hotărârea nr. 27 din 20 decembrie 2011 a Curții Constituționale
„Privind controlul constituționalității unor legi de modificare a condițiilor de asigurare cu
pensii și alte plăți sociale pentru unele categorii de salariați”, au fost declarate
neconstituționale art. II și pct. 7 și 9 ale art. III din Legea nr. 56 din 09 iunie 2011 „Pentru
modificarea și completarea unor acte legislative” ce se referă la modificarea art. 26, 31, 32,
321, 322, 323, 33 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 „Cu privire la statutul judecătorului”
și în partea referitoare la art. 461 al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 „Privind pensiile
de asigurări sociale de stat”.
Curtea Constituțională a reținut că, un drept social poate fi obiectul protecției
constituționale garantate de art. 46 și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană
pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, numai în cazul când
dreptul social respectiv este dobândit și are o valoare economică. Aplicativ la prezenta
cauză un drept patrimonial dobândit ar însemna dreptul la pensia ce se află în plată, care
deja are o valoare economică și astfel constituie un drept de proprietate al persoanei.
Au notat instanțele de judecată, că un asemenea drept social reclamantul Boaghe
Vasile l-a dobândit licit odată cu acordarea pensiei pentru vechime în muncă, începând cu
19 iunie 2010, iar drepturile diminuate prin Legea nr. 56 din 09 iunie 2011 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative, ca drepturi potențiale sau aleatorii, se
referă la viitorii procurori cu drept de pensionare.
Astfel, dreptul intimatului, cu aplicarea principiului recalculării pensiei la creșterea
ordinară a salariului procurorului în exercițiu, este menținut de instanța de jurisdicție
constituțională, iar dreptul subiectiv constituit în baza unei legi anterioare nu poate fi atins
de cel născut sub imperiul unei legi posterioare. Legea nouă nefiind aplicabilă unei fapte
din trecut conform prevederilor art. 6 din Codul civil, care stabilește expres că legea civilă
nu are caracter retroactiv.
La 12 martie 2019 Casa Națională de Asigurări Sociale a declarat recurs împotriva
deciziei instanței de apel, solicitînd admiterea recursului, casarea deciziei din 06 februarie
4
2019 a Curții de Apel Chișinău și a hotărârii din 25 octombrie 2018 a Judecătoriei
Chișinău, sediul Centru, cu emiterea unei hotărâri noi de respingere a acțiunii.
În susținerea recursului Casa Națională de Asigurări Sociale a invocat netemeinicia
deciziei instanței de apel pe motiv că, instanța de apel nu a analizat multilateral actele
normative și legislația în vigoare ce reglementează astfel de litigii, precum și nu au fost
dovedite circumstanțele considerate de prima instanță și instanța de apel ca fiind
stabilite.
La 04 aprilie 2019, în adresa intimatului Boaghe Vasile a fost expediată copia
recursului declarat de Casa Națională de Asigurări Sociale, cu înștiințarea despre
necesitatea depunerii referinței.
Intimatul și-a valorificat dreptul procedural respectiv și la 24 aprilie 2019 a depus
referință, solicitînd respingerea recursului, cu menținerea hotărîrii primei instanțe și a
deciziei instanței de apel.
Examinând temeiurile recursului în raport cu materialele cauzei civile, completul de
admisibilitate al Colegiului civil comercial și de contencios administrativ al Curții
Supreme de Justiție consideră că, recursul declarat de Casa Națională de Asigurări
Sociale este inadmisibil din următoarele motivele.
În debut, Colegiul învederează că, din data de 01 aprilie 2019 a intrat în vigoare
Codul administrativ al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 116 din 19 iulie 2018,
fapt ce rezultă din art. 257 alin. (1) al acesteia.
Conform art. 195 din Codul administrativ, procedura acțiunii în contenciosul
administrativ se desfășoară conform prevederilor prezentului cod. Suplimentar se aplică
corespunzător prevederile Codului de procedură civilă, cu excepția art. 169-171.
Potrivit art. 258 alin. (3) din Codul administrativ, procedurile de contencios
administrativ inițiate până la intrarea în vigoare a prezentului cod se vor examina în
continuare, după intrarea în vigoare a prezentului cod, conform prevederilor prezentului
cod. Prin derogare, admisibilitatea unei astfel de acțiuni în contenciosului administrativ se
va face conform prevederilor în vigoare până la intrarea în vigoare a prezentului cod.
Prevederile prezentului aliniat se vor aplica corespunzător pentru procedurile de apel, de
recurs și de contestare cu recurs a încheierilor judecătorești.
Prin urmare, condițiile de admisibilitate a recursurilor declarate împotriva deciziilor
pronunțate de curțile de apel, în calitate de instanțe de apel, cât și hotărârile pronunțate de
curțile de apel, vor fi verificate prin prisma normelor în vigoare până la intrarea in vigoare
a Codului administrativ, și respectiv încă valabile la momentul depunerii cererii de recurs.
Astfel, conform art. 434 alin. (1) din Codul de procedură civilă, recursul se declară în
termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale, dacă legea nu
prevede altfel.
Din materialele dosarului rezultă că, copia deciziei din 06 februarie 2019 a Curții de
Apel Chișinău a fost expediată în adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale la 04 martie
2019.
În această ordine de idei, se constată, că în speță, calea de atac a fost demarată în
interiorul termenului legal, deoarece cererea de recurs a fost depusă la 12 martie 2019.
Totodată, în conformitate cu art. 432 din Codul de procedură civilă, părțile și alți
participanți la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea
esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept
procedural.
(2) Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat în
cazul în care instanța judecătorească:
5
a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
b1) a aplicat o lege care a fost declarată neconstituțională;
c) a interpretat în mod eronat legea;
d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului.
(3) Se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat
în cazul în care:
a) cauza a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe la judecarea
ei;
b) cauza a fost judecată în absența unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat
locul, data și ora ședinței de judecată;
c) în judecarea cauzei au fost încălcate regulile privind limba de desfășurare a
procesului;
d) instanța a soluționata problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate
în proces;
e) în dosar lipsește procesul-verbal al ședinței de judecată;
f) hotărârea a fost pronunțată cu încălcarea competenței jurisdicționale.
(4) Săvârșirea altor încălcări decât cele indicate la alin. (3) constituie temei de
declarare a recursului doar în cazul și în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce
la soluționarea greșită a cauzei sau în cazul în care instanța de recurs consideră că
aprecierea probelor de către instanța judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care
erorile comise au dus la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
(5) Temeiurile prevăzute la alin. (3) se iau în considerare de către instanță din oficiu.
Conform art. 433 lit. a) din Codul de procedură civilă, cererea de recurs se consideră
inadmisibilă în cazul în care recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432
alin. (2), (3) și (4).
In concreto motivelor inserate în cererea de recurs, completul de admisibilitate le
apreciază ca fiind lipsite de substanță și care nu pot fi acceptate.
Or, conform prevederilor art. 437 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură civilă,
cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată și trebuie să cuprindă esența și temeiurile
recursului, argumentul ilegalității deciziei atacate, solicitările recurentului, propunerile
respective.
Analizând cuprinsul cererii de recurs depusă de Casa Națională de Asigurări Sociale,
completul de admisibilitate evocă faptul că, argumentele invocate în recurs, în esență, sunt
similare alegațiilor inserate în cerere de apel, asupra cărora Curtea de Apel Chișinău s-a
pronunțat deja în modul corespunzător.
Astfel, se deduce că cererea de recurs de facto este o transpunere a motivelor din
cererea de apel.
Prin urmare, acestea nu pot fi reținute de către completul de admisibilitate, deoarece
recursul împotriva deciziei instanței de apel este o cale de atac de drept, vizând în
exclusivitate legalitatea actului de dispoziție contestat.
La acest capitol, instanța de recurs atestă că recurenta nu a evidențiat în cererea de
recurs formulată memoriul ilegalități și netemeiniciei deciziei recurate, limitându-se doar
la reiterarea unor circumstanțe care au fost supuse examinării în ordine de apel.
În acest sens, urmează a se evidenția faptul că, nu este suficientă simpla expunere a
circumstanțelor faptice ale cauzei, fiind necesară motivarea recursului cu indicarea
motivelor de ilegalitate pe care se întemeiază, precum și dezvoltarea lor. Motivarea
recursului însemnând nu doar exprimarea nemulțumirii față de actul de dispoziție
6
pronunțat în apel, ci expunerea tuturor motivelor pentru care, din punctul de vedere al
părții, instanța a pronunțat o hotărâre neîntemeiată. Aderent, recursul nu se poate limita la
o simplă indicare a textelor de lege, condiția legală a dezvoltării motivelor de recurs
implicând determinarea greșelilor anume imputate instanței de apel, o minimă
argumentare a criticii în fapt și în drept, precum și indicarea probelor pe care se bazează.
Astfel, este de menționat că dezvoltarea recursului trebuie să cuprindă o motivare
corespunzătoare, în sensul arătării cu claritate a acelor critici care, circumscrise fiind
motivelor de recurs îngăduite de lege, sunt de natură a învedera ilegalitatea hotărârii.
În această ordine de idei, instanța de recurs constată că, argumentele invocate în
cererea de recurs, după esența lor, pot fi încadrate în temeiul prevăzut de art. 386 alin.(1)
lit. b) din Codul de procedură civilă, aplicabil doar procedurii de apel și nu se regăsesc în
art. 432 din Codul de procedură civilă, aplicabil recursului.
Mai mult ca atât, acestea au fost deja supuse examinării și aprecierii de către instanța
de apel prin prisma art. 130 din Codul de procedură civilă, fiindu-le oferite concluziile de
rigoare și, prin urmare, nu urmează a fi reiterate în ordine de recurs.
Ipotezele relevate certifică în mod clar caracterul lipsit de substanță al recursului
declarat, deoarece Casa Națională de Asigurări Sociale nu a invocat niciun argument
plauzibil în vederea justificării ilegalități deciziei instanței de apel.
Astfel, se evidențiază caracterul declarativ al recursului, deoarece este lipsit de
conținut și desprinde simplul fapt al dezacordului recurentei cu soluția dată de către
instanțele de judecată ierarhic inferioare, precum și lipsa temeiurilor legale de declarare a
recursului.
În acest sens, completul reamintește că în jurisprudența sa, Curtea Europeană a
precizat că dreptul de a fi auzit în combinație cu dreptul la un recurs efectiv sunt în primul
rând chestiuni de reglementare în dreptul intern și este în principiu, competența instanțelor
să evalueze motivele de admisibilitate a unei cereri de acest tip (cauza Doorson împotriva
Olandei, 26 martie 1996, §67).
La acest capitol instanță de recurs reține că, recursul declarat de Casa Națională de
Asigurări Sociale nu s-a bazat exclusiv pe chestiuni de drept, ce ar cuprinde încălcări
esențiale sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept
procedural, iar ca urmare nu corespunde cerinței de a fi „efectiv”, fiind lipsit de șanse de
succes și nu este capabil să ofere îndreptarea situației din decizia recurată.
Subsidiar, completul de admisibilitate relevă că prezenta cerere de recurs a fost
depusă după ce Casa Națională de Asigurări Sociale a avut posibilitatea de a fi auzită de o
instanță de fond și de o instanță de apel, fiecare dintre care a avut deplină jurisdicție (a se
vedea mutatis mutandis „Levages Prestations Services” împotriva Franței, cererea
nr.21920/93 din 23 octombrie 1996, §48-50).
Prin urmare, instanța de recurs apreciază că recurentei i-a fost asigurat dreptul de
acces la o instanță și dreptul de a fi auzită combinat cu dreptul la un recurs efectiv.
De fapt, în cazul când nu există suspiciuni privind încălcarea echitații procedurii din
perspectiva art. 6 §1 din CEDO, rezultă că participanții au reușit să pună în discuție în fața
instanțelor toate observațiile și raționamentele pe care le considerau necesare în vederea
apărării punctului său de vedere (Blücher împotriva Cehiei, cererea nr.58580/00 din 11
aprilie 2005, §65-67)
Din considerentele menționate și având în vedere faptul, că instanțele de judecată
ierarhic inferioare au examinat cauza sub toate aspectele, au verificat și au apreciat corect
probele prezentate, au aplicat și au interpretat elocvent normele de drept material și
procedural, iar argumentele invocate în recurs nu se încadrează în temeiurile prevăzute de
7
art. 432 alin. (2), (3) și (4) din Codul de procedură civilă, Completul de admisibilitate al
Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
ajunge la concluzia de a considera recursul declarat de către Casa Națională de Asigurări
Sociale împotriva deciziei din 06 februarie 2019 a Curții de Apel Chișinău în baza art.
433 lit. a) din Codul de procedură civilă, ca fiind inadmisibil.
În conformitate cu art. 195 și 258 alin. (3) din Codul administrativ și art. 433 lit. a) și
art. 440 din Codul de procedură civilă, completul Colegiului civil comercial și de
contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
d i s p u n e:
Recursul declarat de către Casa Națională de Asigurări Sociale se consideră
inadmisibil.
Încheierea este irevocabilă.
Președintele completului,
judecătorul Valeriu Doagă
Judecătorii Tamara Chișca-Doneva
Mariana Pitic
8