ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #134806)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #134806) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Schimbarea formei societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată

.

Acțiune în constatarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor la purtător. Condiții de admisibilitate

Cuprins pe materii : Drept comercial. Funcționarea societăților

Index alfabetic : acțiune în constatarea dreptului de proprietate

- acțiuni la purtător

Legea nr. 31/1990, art. 113 lit. a), art. 115 alin. (2) teza a a doua

Posesia unor acțiuni la purtător nu îi poate conferi reclamantului, per se, calitatea de asociat în societatea cu răspundere limitată, în cazul în care nu a existat o opțiune a acestuia de prelungire a statutului de asociat în condițiile transformării formei de organizare a societății, calitatea de proprietar asupra acțiunilor rămânând astfel goală de conținut și lipsită de relevanță în contextul schimbării formei societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, al cărei capital este divizat în părți sociale, nu în acțiuni.

Prin urmare, este corectă soluția instanței de respingere a capătului de cerere privind constatarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor în patrimoniul reclamantului, deoarece nu s-ar fi putut recunoaște calitatea de acționar/asociat la o societate care a fost transformată în mod legal într-o societate cu răspundere limitată, la care există numai părți sociale, în lipsa opțiunii de a deveni asociat la societatea transformată.

Potrivit art.113 lit.a din Legea nr. 31/1990, adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru schimbarea formei juridice a societății, decizia în acest sens luându-se cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, conform art. 115 alin. 2 teza a II-a din lege. Cum în cauză a fost respectată majoritatea calificată prevăzută de lege și cum legea nu prevede drept condiție de validitate a hotărârii A.G.E.A. existența unui act emis de cenzorii societății în legatură cu publicitatea convocării și cu schimbarea formei de organizare a societății, în mod legal au fost înlăturate criticile din recurs având acest obiect, schimbarea formei societății fiind legal realizată.

Secția a II-a civilă, Decizia nr. 991 din 31 mai 2016

Prin cererea înregistrată sub nr. x/3/2010 la 17 noiembrie 2010 pe rolul Tribunalului București, reclamantul A. i-a chemat în judecată pe pârâții SC B. SRL, C., D., E., F., G., în calitate de asociați, și H. și I., în calitate de administratori, solicitând, în contradictoriu cu aceștia, constatarea dreptului său de proprietate asupra unui nr. de 101 acțiuni la purtător, numerotate de la 87555 - 87655 la SC B. SRL și constatarea calității sale de acționar al acestei societăți comerciale, cu cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 60 - 63 C. proc. civ., reclamantul a chemat în garanție Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București (în continuare O.R.C.T.B.) și SC J. SRL, în calitate de cenzor al societății comerciale pârâte, pentru cazul în care va cădea în pretenții, solicitând obligarea acestora la plata despăgubirilor și a cheltuielilor de judecată.

S-a arătat în motivarea cererii că reclamantul a dobândit proprietatea acțiunilor la purtător menționate la 29 noiembrie 1999, când era cetățean străin și purta un alt nume, între timp acesta dobândind cetățenia română și schimbându-și numele.

Dobândirea calității de acționar s-a concretizat în actul adițional la actul constitutiv al SC B. SA nr. 3832/21.11.2000 și actul constitutiv actualizat nr. 3833/21.11.2000, formalitățile de publicitate la registrul comerțului fiind îndeplinite conform mențiunii nr. 142520 din 07 decembrie 2000.

Conform mențiunii nr. 74351 din 07 martie 2006, reclamantul a ieșit din societate, acțiunile la purtător aparținând reclamantului figurând ca aparținând pârâtului C., fără ca reclamantul să fi încheiat un contract translativ de proprietate asupra acțiunilor.

Ulterior excluderii reclamantului din societate în modalitatea menționată, societatea și-a schimbat forma de organizare, transformându-se în societate cu răspundere limitată.

Referitor la acționarea în judecată a SC J. SRL, s-a susținut că aceasta se datorează neîndeplinirii obligațiilor pe care le impuneau cenzorului dispozițiile art. 163 și ale art. 166 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 99, art. 73, art. 163 și art. 166 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, art. 60 - 63 și art. 111 C. proc. civ., art. 44 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României.

Prin cererea completatoare formulată la 24 noiembrie 2011, reclamantul a solicitat să se constate că imobilul construcție situat în București, sector 1, în suprafață de 13.569,29 mp, reprezintă aport în natură la capitalul social al SC B. SA.

Prin cererea precizatoare formulată la 13 ianuarie 2012, reclamantul a solicitat constatarea dreptului său de proprietate asupra unui număr de 101 acțiuni la purtător; anularea mențiunii referitoare la ieșirea sa din societate înregistrată sub nr. 74351 din 07 martie 2006 în registrul comerțului; anularea tuturor actelor subsecvente și repunerea în situația anterioară.

La solicitarea instanței, prin cererea de la 30 mai 2012, reclamantul a precizat și sistematizat petitul acțiunii sale, învederând ca a învestit instanța cu o cerere în constatarea calității de proprietar al unui număr de 101 acțiuni, numerotate de la 87555 - 87655, la SC B. SA, acțiuni la purtător deținute efectiv conform declarației notariale; repunerea părților în situația anterioară transformării societății, ca efect al nulității absolute a operațiunii de transformare a societății, fără știrea și consimțământul reclamantului sau a celorlalți acționari, cu acordul exclusiv al acționarilor C. si D., cu încălcarea art. 19 din actul constitutiv al societății; constatarea nulității absolute a tuturor actelor încheiate de societate cu începere de la 01 ianuarie 2004 până la data cererii, acte menționate în cerere.

La termenul de judecată din 21 martie 2012, reclamantul a depus o cerere de renunțare la judecata cererii de chemare în garanție a O.R.C.T.B. și a SC J. SRL.

La 06 iunie 2012 reclamantul i-a chemat în judecată pe pârâții K. și L., cu o motivare similară și pentru același temei de drept.

La 21 februarie 2013, reclamantul a mai depus o cerere precizatoare a capătului III de cerere, învederând că solicită și anularea hotărârii A.G.E.A. din 30 iunie 2007, a actului adițional nr. 72/30.06.2007 și a actului constitutiv  actualizat  nr. 73/30.06.2007.

Prin întâmpinarea formulată la 04 mai 2011, pârâta SC B. SRL a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Prin încheierea de la 26 iunie 2013, tribunalul a admis excepția inadmisibilității capetelor de cerere având ca obiect nulitatea absolută a mențiunilor operate în registrul comerțului, reținând că dispozițiile art. 6 alin. (2) Legea nr. 26/1990 și art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 116/2009 reglementează o cale specială de atac, anume recursul împotriva încheierii judecătorului delegat, respectiv plângerea împotriva rezoluției persoanei desemnate, căi pe care reclamantul nu le-a exercitat.

Prin sentința civilă nr. 523 din 04 februarie 2015, Tribunalul București, Secția a VI-a civilă a respins ca inadmisibile cererile privind constatarea nulității absolute a cererilor de depunere și menționare acte în registrul comerțului și a mențiunilor înscrise în registrul comerțului în temeiul acestor acte.

A respins ca nefondate restul pretențiilor.

A luat act de renunțarea la judecata cererii de chemare în garanție a O.R.C.T.B. și a SC J. SRL.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut în integralitate concluziile raportului  de expertiză grafică, în sensul că semnăturile aplicate de reclamant pe înscrisurile depuse pentru verificare conform art. 179 alin. (1) și (2) C. proc. civ., precum și semnăturile aplicate de reclamant în fața instanței de judecată corespund semnăturilor aplicate pe înscrisurile defăimate, rezultând astfel deplinul acord al reclamantului cu privire la operațiunile constatate prin acele acte.

A reținut prima instanță cu privire la capătul de cerere având ca obiect constatarea dreptului de proprietate asupra unui număr de 101 acțiuni la purtător deținute la SC B. SA, raportat la dispozițiile art. 99 din Legea nr. 31/1990, faptul că cesiunea convenită nu a fost urmată de predarea efectivă a titlurilor, astfel că reclamantul a păstrat proprietatea acestora, în lipsa tradițiunii înstrăinarea acțiunilor nefiind posibilă.

Calitatea de acționar cu o pondere de 0,11197% la capitalul social, a reținut prima instanță, nu a fost valorificată în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor din 11 aprilie 2007, când, prezent fiind în calitate de președinte al consiliului de administrație, reclamantul nu a și-a manifestat dezacordul cu privire la schimbarea formei de organizare a societății, decizia fiind luată cu votul reprezentând 94,88803% din participarea la capitalul social, cu respectarea art. 115 din Legea nr. 31/1990.

Totodată, prima instanță a reținut că înscrisul intitulat „extras din procesul verbal de ședință A.G.E.A. din 11.04.2007” poartă semnătura reclamantului, afirmațiile sale referitoare la falsificarea semnăturii nefiind susținute probator.

Față de acestea, prima instanța a constatat că hotărârea A.G.E.A. din 11 aprilie 2007 prin care s-a dispus schimbarea formei juridice a societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, precum și actele adiționale întocmite în temeiul acesteia, purtând nr. 58/24.04.2007 și nr. 59/24.04.2007, întrunesc cerințele de valabilitate impuse de lege.

Pentru aceleași considerente a fost respins și capătul de cerere având ca obiect repunerea părților în situația anterioară, operațiunea transformării societății în societate cu răspundere limitată fiind legală.

Cu privire la nulitatea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal de ședință din 24 februarie 2006, a actului adițional nr. 25/28.02.2006 pentru a fi fost adoptate și întocmite fără știrea și acordul reclamantului, s-a reținut, de asemenea, raportat la probatoriul administrat, faptul că reclamantul a participat la adunare în calitate de președinte al consiliului de administrație, prezentând și supunând la vot ordinea de zi, semnând înscrisurile, aspecte rezultând din depozițiile martorilor și concluziile raportului de expertiză administrat în cauză.

De asemenea, prima instanță a reținut ca nefiind probate motivele de nulitate cu privire la raportul administratorului din 03 martie 2006 referitor la structura acționariatului ulterior ultimei cesiuni.

Cu privire la nulitatea absolută a hotărârii A.G.E.A. din 15 mai 2006 prin care s-a dispus reducerea capitalului social cu suma de 4.510.000 lei, prima instanță a apreciat ca fiind neprobate susținerile referitoare la lipsa semnăturii și a acordului liber exprimat, din probatoriu rezultând că reclamantul a participat la adunare și a semnat înscrisurile în legătură cu hotărârea.

A apreciat prima instanță că și în acest caz au fost respectate dispozițiile legale ce reglementează condițiile de cvorum și a procentului de voturi exprimate.

Referitor la nulitatea hotărârii A.G.E.A. nr. 72 din 30 iunie 2007, prin care s-a decis suspendarea din funcția de administrator și încetarea mandatului începând cu 01 iulie 2007 a reclamantului A., precum și numirea în calitate de administrator a numiților H., I. și M., retragerea dreptului de semnătură al administratorului și al directorului general din băncile la care societatea avea deschise conturi, modificarea condițiilor de cvorum și vot, vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul societății către terți, prima instanță a înlăturat susținerile reclamantului referitoare la nelegala convocare.

A reținut prima instanță faptul că reclamantul, în calitate de administrator, a realizat convocarea adunării generale, adresele de convocare purtând semnătura sa.

Referitor la legalitatea adoptării hotărârii care nu poartă semnătura asociaților, s-a constatat că hotărârea a fost adoptată cu 94,88803% din capitalul social la a doua convocare, conform art. 12.1 din actul constitutiv, hotărârea cuprinzând și procesul-verbal întocmit cu acest prilej.

Totodată, prima instanță a reținut, raportat la art. 196 coroborat cu art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, faptul că reclamantul nu este îndreptățit să atace hotărârea cu privire la retragerea mandatului său.

În considerarea acelorași argumente, prima instanță a respins și cererea de constatare a nulității actului adițional atestat sub nr. 72/30.06.2007 și a actului constitutiv actualizat nr. 73/30.06.2007.

Cererea de constatarea a nulității hotărârii A.G.E.A. din 24 iunie 2009 și, implicit, a actului adițional nr. 57/24.06.2009, prin care s-a dispus schimbarea art. 16.3 din actul constitutiv, întemeiată tot pe lipsa semnăturii și a acordului legal exprimat al reclamantului, a fost respinsă pentru argumente similare celor deja expuse în precedent.

Prima instanță a respins și cererea de constatare a nulității absolute a hotărârii A.G.E.A. din 27 aprilie 2011, prin care s-a convenit preluarea, în calitate de succesoare a asociatului N., a calității de asociat în societate la data de 27 aprilie 2011, în condițiile în care transmisiunea drepturilor autorului s-a produs la data decesului.

A reținut prima instanță că aspectele consemnate de către asociați în cuprinsul hotărârii nu prezintă relevanță raportat la dispozițiile imperative, care își produc efectul independent de voința asociaților.

Prima instanță a respins și capătul de cerere având ca obiect constatarea naturii juridice a imobilului construcție, situat în București, de aport în natură la capitalul social, cu consecința aplicării unui regim juridic special, înstrăinarea acestuia neputând fi dispusă decât în condițiile expres prevăzute de lege.

Raportat la dispozițiile art. 7 lit. d din actul constitutiv al societății, art. 8, art. 65 și art. 69 din Legea nr. 31/1990, prima instanță a reținut că, și în situația în care bunul ar constitui aport în natură la capitalul social, acesta figurează ca aparținând patrimoniului societății, asupra sa exercitându-se inclusiv dreptul de dispoziție.

Împotriva sentinței anterior menționate reclamantul A. a formulat apel, invocând motive de nelegalitate și netemeinicie.

Prin întâmpinarea formulată la 01 octombrie 2015, intimata SC B. SRL a solicitat respingerea apelului ca nefondat, cu consecința menținerii ca legală și temeinică a sentinței atacate.

Prin decizia civilă nr. 1396 din 05 octombrie 2015, Curtea de Apel București, Secția a VI-a civilă a respins apelul formulat de reclamantul A. ca nefondat.

Pentru a decide astfel, instanța de apel s-a întemeiat pe următoarele argumente:

Instanța de apel a reținut că raportul de expertiza grafoscopică, prin care s-a stabilit că semnăturile de pe actele contestate de către reclamant aparțin acestuia din urmă, a fost administrat în fața primei instanțe cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 368/1998, conform cărora laboratoarele interjudețene de expertize criminalistice au ca atribuție principală efectuarea primei expertize, în timp ce Institutul Național de Criminalistică efectuează, în toate situațiile, noua expertiză criminalistică în cazurile de o complexitate mai mare.

Totodată, instanța de apel a apreciat că nu se impune readministrarea acestei probe, întrucât expertiza efectuată în fața primei instanțe de Institutul Național de Expertize Criminalistice a răspuns tuturor obiectivelor solicitate de către părți, fiind administrată cu respectarea dispozițiilor art. 201 și urm. C. proc. civ.

Față de legalitatea și concluziile raportului de expertiză administrat în cauză, instanța de apel a înlăturat criticile apelantului-reclamant referitoare la contrafacerea semnăturii sale de pe înscrisurile defăimate.

Referitor la calitatea de acționar a apelantului-reclamant, instanța de apel a reținut că acesta a păstrat posesia celor 101 acțiuni identificate cu pozițiile 87555 - 87655.

Astfel, s-a apreciat că acțiunile la purtător, acțiuni care nu se identifică în cuprinsul lor cu titularul dreptului de proprietate, fac ca cel ce se află în posesia lor să fie îndreptățit a exercita toate drepturile aferente calității de acționar prin simpla depunere la societate a acțiunilor.

În continuarea raționamentului, instanța de apel a arătat că, în timp ce dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative poate fi transmis prin cesiune, dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se realizează prin simpla lor remitere materială.

Prin urmare, s-a reținut în apel că, în lipsa remiterii materiale a acțiunilor de către apelantul-reclamant, nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra acestora.

De asemenea, s-a apreciat că, chiar dacă a rămas în posesia acțiunilor, din probatoriul administrat a rezultat că numărul acestora reprezenta o pondere de 0,1% din capitalul social, fapt de natură a permite un control simbolic asupra deciziilor A.G.A., control pe care, însă, apelantul-reclamant nu l-a exercitat ulterior datei de 07 septembrie 2004, dată la care se afirmă cesionarea acțiunilor.

Astfel, instanța de apel reține că la 03 martie 2006 raportul administratorului cu privire la structura acționariatului, după ultima cesiune de acțiune și majorare de capital, act întocmit și semnat de către apelantul-reclamant, probează faptul că acesta nu a mai uzat de acțiunile în posesia cărora se afla, nu și-a exercitat calitatea de titular al unui număr de acțiuni reprezentând 0,11197% din capitalul social, nefiind menținut printre acționarii societății, neinvocând obiecțiuni cu privire la încălcarea dreptului său.

Mai mult, s-a reținut în apel că acesta nu a înțeles să își afirme calitatea de acționar nici cu prilejul adunării generale extraordinare a acționarilor din 11 aprilie 2007, când s-a dispus schimbarea formei de organizare a societății în societate cu răspundere limitată.

În continuare, instanța de apel a constatat că apelantul-reclamant nu și-a afirmat calitatea de acționar și nu și-a exercitat dreptul de vot în temeiul dreptului de proprietate asupra acțiunilor reprezentând 0,11197% din capitalul social, însă a acceptat mandatul de administrator unic cu drept de semnătură în bancă, mandat pe care nu l-a contestat și asupra exercitării căruia nu a ridicat obiecțiuni.

Totodată, s-a reținut că, ulterior cesiunii acțiunilor, apelantul-reclamant a refuzat tradițiunea acestora, fiind notificat în acest sens prin notificarea nr. 511 din 17 octombrie 2007, fără ca în temeiul posesiei acestora să se manifeste în calitate de titular al dreptului de proprietate.

Astfel, instanța de apel a constatat că, la data la care s-a hotărât transformarea societății, apelantul-reclamant, prezent la adunare, nu și-a manifestat opțiunea dobândirii calității de asociat conform legii, fapt din care rezultă că nu îi poate fi recunoscută o astfel de calitate.

De asemenea, în apel s-a reținut că, ulterior pierderii calității de acționar, la data transformării societății - 11 aprilie 2007, în condițiile în care apelantul-reclamant nu a devenit asociat în noua societate, ci îndeplinea doar funcția de administrator unic, adoptarea hotărârilor A.G.A. nu necesita consimțământul său, acestea fiind adoptate în conformitate cu cerințele de cvorum și de vot prevăzute de art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Referitor la capătul de cerere privind constatarea naturii juridice a imobilului construcție situat în București, de aport în natură la capitalul social, cu consecința încheierii actelor de transfer al dreptului de proprietate în conformitate cu dispozițiile speciale ale legii, instanța de apel a reținut că operațiunea de aport în natură a unui bun la capital social al unei societăți comerciale implică parcurgerea unei proceduri speciale strict reglementate prin lege.

Totodată, în apel s-a constatat că apelantul-reclamant nu a probat parcurgerea etapelor impuse de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind aportul în natură la capitalul social la data constituirii societății sau pe parcursul existenței acesteia și de art. 204 alin. (2) lit. a) din  Legea nr. 31/1990 privind majorarea capitalului social cu aport în natură constând într-un imobil.

În continuare, s-a apreciat că dobândirea de către societate a unui imobil în patrimoniu nu implică în mod necesar includerea acestuia în capitalul social, intenția acționarilor/asociaților trebuind concretizată în modificarea actului constitutiv, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Astfel, instanța de apel a constatat că din probatoriul administrat nu a rezultat că bunul a constituit aport în natură la data constituirii societății, ci faptul că acesta a intrat în patrimoniul societății prin construire, în timpul funcționării acesteia, fără ca ulterior să se fi probat parcurgerea majorării capitalului social cu aport în natură.

Împotriva deciziei civile nr. 1396 din 05 octombrie 2015, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a VI-a civilă a declarat recurs reclamantul A., invocând motivele de recurs prevăzute la art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., prin care a solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei atacate, în sensul schimbării în tot a sentinței primei instanțe, cu consecința admiterii acțiunii.

În dezvoltarea motivului de recurs întemeiat pe art. 304 pct. 7 C. proc. civ., recurentul-reclamant a arătat că decizia instanței de apel nu este motivată în fapt și în drept și că aceasta cuprinde motive contradictorii.

În susținerea acestui motiv, recurentul-reclamant susține că hotărârea atacată cu recurs nu cuprinde niciun motiv de natură sa sprijine soluția din dispozitiv, reproducerea unor fraze din hotărârea primei instanțe neconstituind argumente pertinente pentru respingerea apelului.

Totodată, recurentul-reclamant a arătat că decizia pronunțată în apel cuprinde motive contradictorii, enunțând în cuprinsul cererii de recurs considerentele referitoare la păstrarea în patrimoniul său a dreptului de proprietate asupra acțiunilor și pierderea calității sale de acționar odată cu transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.

Astfel, în sprijinul acestui motiv de recurs se susține că, deși instanța de apel a constatat că transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor nu a operat, a respins apelul cu privire la capătul de cerere prin care a recurentul-reclamant a solicitat să se constate că este proprietarul acestor acțiuni.

Cu privire la al doilea motiv de recurs, întemeiat pe art. 304 pct. 9 C. proc. civ., recurentul-reclamant arată că hotărârea atacată cu recurs este lipsită de temei legal cu privire la soluția de respingere a capătului de cerere care vizează constatarea dreptului său de proprietate asupra acțiunilor, în condițiile în care instanța de apel a reținut că ar fi trebuit să-și manifeste opțiunea dobândirii calității de asociat sau să-și afirme calitatea de acționar.

De asemenea, prin cererea de recurs se susține că încălcarea sau aplicarea greșită a legii rezultă și din considerentele identificate la filele 13 și 14 ale deciziei din apel, care evocă dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 204 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind majorarea capitalului social cu aport în natură, în condițiile în care respectivele dispoziții legale reglementează alte instituții juridice, care nu au legătură cu capătul de cerere formulat de recurentul-reclamant.

Mai mult decât atât, recurentul-reclamant susține că nici nu a formulat în apel o critică cu privire la soluția dată de primă instanță cu privire la această chestiune.

Totodată, se susține că modificarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată s-a realizat cu încălcarea dispozițiilor legale, întrucât nu există niciun act emis de cenzorii societății din care să rezulte că forma de publicitate a convocării adunării generale și schimbarea formei de organizare a societății au fost aprobate și certificate de aceștia, potrivit legii.

Intimata SC B. SRL a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând decizia recurată, în limitele controlului de legalitate, în raport de criticile formulate și de dispozițiile legale incidente, Înalta Curte a constatat că recursul declarat de recurentul-reclamant A. este nefondat, pentru următoarele considerente:

Cu privire la motivul de nelegalitate întemeiat pe art. 304 pct. 7 C. proc. civ., acesta vizează situațiile în care hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii.

Prin cererea de recurs au fost invocate primele două ipoteze ale motivului de recurs anterior menționat, care vor fi analizate în ordinea invocării lor.

Referitor la ipoteza nemotivării hotărârii atacate trebuie avute în vedere dispozițiile art. 261 pct. 5 C. proc. civ., potrivit cărora hotărârea se dă în numele legii și va cuprinde motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, precum și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților.

Analizând decizia atacată prin prisma acestor dispoziții legale, Înalta Curte apreciază că aceasta îndeplinește exigențele prevăzute de lege pentru motivarea hotărârilor judecătorești, întrucât cuprinde motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței de apel în adoptarea soluției, precum și cele pentru care au fost înlăturate pretențiile recurentului-reclamant.

Astfel, nu poate fi primită critica din cererea de recurs în sensul că motivarea instanței de apel s-a rezumat la reproducerea unor fraze din hotărârea primei instanțe, întrucât din analiza comparativă a celor două hotărâri rezultă că nu există identitate între considerentele acestora.

În sprijinul constatării existenței unei motivări proprii a instanței de apel pot fi indicate considerentele prin care s-a răspuns criticilor din apel referitoare la valoarea probatorie a expertizei grafoscopice administrate în primă instanță, care nu se regăsesc și în cuprinsul considerentelor sentinței.

Totodată, tot cu titlu de exemplu, se constată că considerentele instanței de apel diferă de cele ale primei instanțe în analiza cererii reclamantului referitoare la constatarea naturii juridice a imobilului construcție de aport în natură la capitalul social.

Referitor la motivul de recurs constând în existența unor considerente contradictorii, dispozițiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ. vizează cazul existenței unei contrarietăți între considerentele hotărârii judecătorești, în sensul că din unele rezultă netemeinicia acțiunii, iar din altele rezultă temeinicia acesteia, precum și ipoteza în care considerentele conduc la o soluție, iar dispozitivul consacră soluția opusă.

Din analiza considerentelor pretins contradictorii rezultă că nu există contrarietate între considerentele deciziei din apel, întrucât recurentul-reclamant a prezentat în cuprinsul cererii de recurs doar anumite considerente ale deciziei atacate, făcând abstracție de cele care explică și justifică raționamentul instanței de apel, pentru a crea o aparență de contrarietate.

Astfel, recurentul-reclamant a omis să menționeze în cererea de recurs și considerentul instanței de apel prin care s-a reținut că numărul acțiuni reprezenta o pondere de 0,11197% din capitalul social, fapt care este de natură a permite un control simbolic asupra deciziilor A.G.A., control pe care oricum recurentul-reclamant nu l-a exercitat ulterior datei cesiunii.

Or, din analiza completă a considerentelor reținute de instanța de apel, în succesiunea în care se regăsesc în cuprinsul deciziei atacate cu recurs, rezultă că nu există contrarietate între acestea, instanța supremă urmând a răspunde suplimentar acestei critici întemeiate pe contradicția considerentelor și în cadrul analizei celui de-al doilea motiv de recurs.

Prin urmare, Înalta Curte reține că nu este incident motivul de recurs invocat de recurentul-reclamant în temeiul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Cu privire la motivul de nelegalitate reglementat de dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., acesta se referă la situațiile în care hotărârea atacată cu recurs este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept substanțial.

În analiza motivelor de nelegalitate ce pot fi subsumate motivului de recurs prevăzut de dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. va fi analizată cu prioritate critica referitoare la nelegalitatea transformării societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, întrucât modul de soluționare a acesteia influențează și soluționarea criticii referitoare la respingerea capătului de cerere referitor la constatarea dreptului său de proprietate asupra acțiunilor.

Cu privire la susținerea recurentului-reclamant în sensul că modificarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată s-a realizat cu încălcarea dispozițiilor legale, întrucât nu există niciun act emis de cenzorii societății din care să rezulte că forma de publicitate a convocării adunării generale și schimbarea formei de organizare a societății au fost aprobate și certificate de aceștia, Înalta Curte apreciază că aceasta este nefondată.

Potrivit dispozițiilor art. 113 lit. a) din Legea nr. 31/1990, adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru schimbarea formei juridice a societății, iar potrivit dispozițiilor art. 115 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 31/1990, decizia de schimbare a formei juridice a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Din analiza dispozițiilor legale anterior menționate rezultă că, pentru ca o societate să-și modifice în mod valabil forma juridică, este necesară o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Astfel, se poate constata că hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 11 aprilie 2007, adoptată cu votul acționarilor reprezentând 94,88803% din participarea la capitalul social, a respectat dispozițiile art. 113 lit. a) și art. 115 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 31/1990.

De asemenea, nu poate fi reținut argumentul recurentului-reclamant în sensul că valabilitatea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 11 aprilie 2007 este condiționată de un act emis de cenzorii societății, din care să rezulte că forma de publicitate a convocării adunării generale și schimbarea formei de organizare a societății au fost aprobate și certificate de aceștia, întrucât nu exista un text de lege care să impună o astfel de condiție de valabilitate.

Va fi înlăturată susținerea recurentului-reclamant în sensul că acțiunile la purtător nu au fost depuse în original de către toți acționarii la sediul societății, pentru a putea fi prezentate judecătorului delegat în vederea închiderii capitalului social al societății pe acțiuni și pentru a permite trecerea la o altă formă juridică, întrucât aceasta reprezintă, în realitate, o critică de netemeinicie, care tinde la reanalizarea probelor administrate în cauză și la reaprecierea situației de fapt, aspect nepermis în actuala reglementare a recursului, în care se analizează strict motivele de nelegalitate a hotărârii atacate.

Cu privire la critica recurentului-reclamant în sensul că hotărârea instanței de apel este lipsită de temei legal cu privire la soluția de respingere a motivului de apel care vizează constatarea dreptului său de proprietate asupra acțiunilor, în condițiile în care instanța de apel a reținut că ar fi trebuit să-și manifeste opțiunea dobândirii calității de asociat sau să-și afirme calitatea de acționar, Înalta Curte reține că aceasta este nefondată.

În soluționarea acestei critici și

aducând argumente care vizează și primul motiv de recurs fundamentat pe contradicția dintre considerente

, instanța supremă constată că prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a formulată și modificată în fața primei instanțe, recurentul-reclamant a solicitat constatarea dreptului său de proprietate asupra unui număr de 101 acțiuni la purtător, numerotate de la 87555 - 87655, precum și a calității de acționar la SC B. SA, fără să solicite, în subsidiar, și constatarea unui drept de proprietate asupra părților sociale ce i s-ar fi cuvenit la aceeași societate după transformarea acesteia în societate cu răspundere limitată.

Mai mult decât atât, recurentul-reclamant a solicitat constatarea nulității absolute a operațiunii de transformare a formei juridice a societății, cu consecința repunerii părților în situația anterioară.

În considerarea limitelor învestirii în prezentul proces, astfel cum au fost stabilite de către recurentul-reclamant, precum și a considerentelor anterior menționate referitoare la adoptarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 11 aprilie 2007 cu respectarea dispozițiilor legale, în mod corect a fost respinsă critica din apel referitoare la constatarea dreptului său de proprietate asupra acțiunilor.

Soluția de respingere a capătului de cerere privind constatarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor în patrimoniul recurentului-reclamant a fost impusă de faptul că, în ciuda deținerii acțiunilor la purtător (aspect recunoscut de instanțele de fond), nu s-ar fi putut recunoaște calitatea de acționar/asociat la o societate care a fost transformată în mod legal într-o societate cu răspundere limitată, la care există numai părți sociale,

în lipsa opțiunii de a deveni asociat la societatea transformată.

În alte cuvinte, posesia acțiunilor la purtător nu îi poate conferi recurentului-reclamant,

per se,

calitate de asociat în societatea cu răspundere limitată, întrucât nu a existat o opțiune de prelungire a statutului de asociat în condițiile transformării formei de organizare a societății, calitatea de proprietar asupra acțiunilor rămânând astfel goală de conținut și lipsită de relevanță în contextul  schimbării formei societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, al cărei capital este divizat în părți sociale, nu în acțiuni.

De altfel, în evocatul context al schimbării formei juridice a societății, constatarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor era lipsită de interes prin prisma consecințelor pe care le putea produce o atare constatare judiciară, ea fiind lipsită de folos practic în condițiile în care recurentul-reclamant nu a urmărit recunoașterea calității sale de asociat în societatea nou înființată, neavând, așa cum s-a mai subliniat, un petit în acest sens, deși și-a modificat succesiv și în mod consistent cererea de chemare în judecată.

În acest context, apare ca lipsită de substanță critica din cererea de recurs în sensul că instanța de apel nu s-a întemeiat pe o dispoziție legală atunci când a reținut că recurentul-reclamant ar fi trebuit să-și manifeste opțiunea dobândirii calității de asociat sau să-și afirme calitatea de acționar. Aceasta întrucât, urmând principiul

ubi eadem ratio, eadem solutio esse debet,

și în cazul în care nu ar exista o dispoziție legală expresă care să îl oblige pe asociat să opteze pentru continuarea asocierii într-o altă formă societară, această opțiune este implicită, evidentă și necesară, ea trebuind să existe atât la constituirea inițială a asocierii, cât și ori de câte ori există o modificare a acestei asocieri, manifestarea de voință a asociatului fiind de esența principiului asocierii și impunându-se pe toată durata asocierii.

Ultimele două critici din recurs vizează același aspect, respectiv soluția de respingere a cererii de constatare a naturii juridice a imobilului construcție de aport în natură la capitalul social, Înalta Curte reținând caracterul nefondat al acestora.

Nu poate fi primită susținerea recurentului-reclamant în sensul că nu a formulat în apel o critică care să vizeze soluția dată de prima instanță cu privire la această chestiune, întrucât chiar prin cererea de apel a solicitat admiterea apelului și schimbarea în tot a sentinței apelate, cu consecința admiterii acțiunii.

În aceste condiții, cu respectarea dispozițiilor art. 295 alin. (1) C. proc. civ., instanța de apel s-a pronunțat și cu privire la capătul de cerere referitor la constatarea naturii juridice a imobilului construcție, de aport în natură la capitalul social.

Faptul că instanța de apel a reținut aplicabilitatea altor dispoziții legale decât cele invocate de către recurentul-reclamant prin cererea de chemare în judecată sau cele pe care s-a întemeiat prima instanță nu constituie

de plano

și de principiu o depășire a limitelor învestirii în apel, câtă vreme există o examinare a acestora și o argumentație a reținerii altor temeiuri de drept, aceasta constituind prerogativa exercitării controlului de legalitate recunoscută de lege instanței de apel.

Referitor la susținerea din cererea de recurs în sensul că instanța de apel a aplicat greșit dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 204 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind majorarea capitalului social cu aport în natură, în condițiile în care respectivele dispoziții legale reglementează alte instituții juridice care nu au legătură cu capătul de cerere formulat de recurentul-reclamant, aceasta este apreciată ca lipsită de temei și va fi înlăturată.

Aplicarea acestor dispoziții legale a fost precedată de constatarea de fapt în sensul că din probatoriul administrat a rezultat că bunul nu a constituit aport în natură la data constituirii societății, acesta intrând în patrimoniul societății prin constituire în timpul funcționării acesteia, fără ca ulterior să se fi probat parcurgerea procedurii majorării capitalului social cu aport în natură.

Plecând de la această constatare de fapt făcută de instanța de apel, care nu poate fi cenzurată în recurs, Înalta Curte reține că dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 204 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 au fost corect aplicate prin decizia de apel, întrucât primele dispoziții legale reglementează modalitatea de subscriere a aportului în natură cu un imobil la capitalul social la data constituirii societății, iar cele din urmă dispoziții reglementează majorarea capitalului social cu un imobil ca aport în natură.

Pentru toate aceste considerente, reținând că în cauză nu sunt incidente motivele de nelegalitate prevăzute la art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., în conformitate cu dispozițiile art. 312 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ., Înalta Curte a respins recursul ca nefondat.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
ÎCCJ
0,93
ÎCCJ, decizie (scj.ro #83011)
fără votul asociatei reprezentante nu s-ar fi obținut majoritatea cerută, cu ignorarea situației de fapt și a temeiurilor de drept invocate de reclamanți prin acțiunea cu care aceștia au învestit instanța de fond și care nu fac referire la
ÎCCJ
0,93
ÎCCJ, decizie (scj.ro #83265)
ile art.132 și 134 din Legea nr.31/1990 care potrivit intimatului reclamant au fost încălcate cu ocazia luării măsurii de schimbare a formei juridice a societății pe acțiuni Metropol, în societate cu răspundere limitată. Întrucât în primă i
ÎCCJ 2016-05-31
0,93
ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 991/2016
către recurentul-reclamant, precum și a considerentelor anterior menționate referitoare la adoptarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 11 aprilie 2007 cu respectarea dispozițiilor legale, în mod corect a fost resp
ÎCCJ
0,93
ÎCCJ, decizie (scj.ro #213624)
că actul translativ de proprietate a fost încheiat de alte persoane decât cele îndreptățite conform legii să formeze voința societară, printr-o denegare de justiție, a refuzat să clarifice și să facă aplicarea în mod corect a dispozițiilor
ÎCCJ
0,93
ÎCCJ, decizie (scj.ro #187031)
ă prin probe de natură să contureze încălcarea unor dispoziții legale. Nici în recurs societatea recurentă nu a susținut ori demonstrat că actele reținute de instanța de apel ca formă de exprimare a consimțământului nu au această valoare, d
Sursă