ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2175/2023
ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2175/2023 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2023)
Ședința publică din data de 16 noiembrie 2023
După deliberare, asupra cauzei de față, constată următoarele:
Cererea de chemare în judecată
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă la 27 august 2021, sub nr. x/2021, reclamantul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, obligarea acesteia la plata sumei de 397.810 RON, reprezentând diferența dintre valoarea stabilită cu respectarea standardelor internaționale de evaluare a imobilului teren intravilan în suprafață de 1.190 mp și construcție demolată în suprafață de 77,28 mp, situat în Craiova, str. x, jud. Dolj, și valoarea de 766.157 RON, reprezentând prețul imobilului stabilit prin raportul de evaluare nr. x din 15 septembrie 2010, actualizată cu indicele de inflație de la data emiterii titlului de conversie și până la data plății efective. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtei la achitarea dobânzii legale calculate de la data emiterii titlului de conversie, până la data plății.
Prin întâmpinarea depusă la 3 decembrie 2021, pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiate.
La 11 martie 2022, pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a depus cerere de chemare în garanție a PFA A. și B..
La termenul de judecată din 23 mai 2022, tribunalul a invocat din oficiu excepția tardivității formulării cererii de chemare în garanție.
Hotărârea instanței de fond
Prin sentința nr. 776 din 23 mai 2022, Tribunalul București, secția a IV-a civilă a respins cererea de chemare în garanție formulată de pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca tardiv formulată. A admis excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată prin întâmpinare și a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în contradictoriu cu pârâtul Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca fiind prescrisă.
Hotărârile instanței de apel
Prin decizia civilă intermediară nr. 1672/a din 10 noiembrie 2022, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis apelul declarat de reclamantul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, în contradictoriu cu intimata pârâtă Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, a anulat sentința primei instanțe și a reținut cauza pentru judecarea procesului pe fond.
Prin decizia nr. 136A din 2 februarie 2023, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins, ca nefondată, acțiunea formulată de reclamantul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.
Recursul
Împotriva deciziei nr. 136A din 2 februarie 2023 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a formulat recurs reclamantul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, invocând dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 5 și 8 C. proc. civ.
În dezvoltarea motivului de recurs întemeiat în drept pe art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., recurentul a susținut că hotărârea recurată a fost pronunțată cu interpretarea și aplicarea eronată a dispozițiilor art. 9 și art. 269 - 271 C. proc. civ.
A menționat că a învederat instanțelor de fond și apel că înțelege să depună în cadrul probei cu înscrisuri anumite documente în privința cărora a apreciat că sunt incidente prevederile art. 269-270 C. proc. civ., față de faptul că au fost înaintate Ministerului Finanțelor de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.
A susținut că în drept, termenul "probă" are mai multe accepțiuni, iar în speță interesează sensul de mijloc de probă prevăzut de lege prin care se poate dovedi un raport juridic, potrivit art. 1170 C. civ.
Recurentul a precizat că în noțiunea "înscrisuri" sunt cuprinse adresele și documentele anexate acestora, întocmite și transmise de către pârâtă Ministerului Finanțelor, reprezentând acte sau fapte juridice care sunt relevante, întrucât conțin informații necontestate, anterioare ivirii litigiului și oferă garanții de sinceritate și exactitate (raportul de evaluare inițial și cele de verificare a acestuia, titlurile de conversie, decizia nr. 8904/07.10.2010). Fiind întocmite de funcționari ai pârâtei în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a menționat că aceste înscrisuri se bucură de prezumția de autenticitate, în înțelesul art. 269 C. proc. civ.
A arătat că aceste înscrisuri nu au fost contestate de către pârâtă, iar prin intermediul lor s-a adus la cunoștință diferența dintre valoarea stabilită de primul raport de expertiză, precum și suma stabilită prin raportul de expertiză întocmit de S.C. C. S.R.L..
Având în vedere că instanța de apel a ignorat aceste înscrisuri, precum și valoarea prejudiciului ce reiese din conținutul lor, recurentul a apreciat că decizia recurată este rezultatul încălcării dispozițiilor art. 269-271 C. proc. civ., precum și a principiului disponibilității, reglementat la art. 9 din același act normativ.
În dezvoltarea motivului de recurs întemeiat în drept pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentul a arătat că nu poate fi menținută interpretarea instanței de apel, potrivit căreia nu există raport de prepușenie între expert și pârâtă, întrucât acesta reiese din raportul lor contractual.
A susținut că selectarea și contractarea experților evaluatori autorizați și acreditați ANEVAR s-a efectuat de către pârâtă în baza H.G. nr. 527 din 19 aprilie 2006 privind aprobarea contractului-cadru și a onorariilor maximale acordate evaluatorilor autorizați, persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării raportului de evaluare a imobilelor conform Titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.
A invocat dispozițiile art. 1000 din C. civ. de la 1864 și a arătat că, deși între pârâtă și expertul evaluator există un contract de prestări servicii, în baza căruia acesta din urmă are o răspundere contractuală, între recurent și evaluator nu există un asemenea raport juridic născut în baza acelui contract, astfel că prejudiciul creat Statului Român de către evaluator prin expertiza defectuoasă efectuată nu poate fi recuperat decât prin tragerea la răspundere civilă delictuală a comitentei pârâte pentru faptele prepusului său (expertul evaluator).
A menționat că selectarea experților evaluatori autorizați și acreditați ANEVAR s-a făcut de pârâtă, iar nu de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor în Comisia Centrală Pentru Stabilirea Despăgubirilor nu puteau avea alte atribuții principale decât cele prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 247/2005.
A pretinde că aceștia aveau sau trebuiau să aibă o competență profesională similară unui expert evaluator autorizat și acreditat de ANEVAR, pentru a face o analiză critică, pe fond, a raportului de expertiză în vederea identificării unui eventual prejudiciu prin supraevaluarea imobilelor expertizate depășește, prin interpretare, cadrul legal stabilit de legiuitor.
Recurentul a arătat că prin normele legale nu s-a reglementat, ca o condiție esențială, ca membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor să fie și experți evaluatori autorizați și acreditați ANEVAR și, în această calitate, să supervizeze rapoartele de expertiză întocmite pentru acordarea despăgubirilor. De altfel, în componența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor s-au regăsit reprezentanți ai pârâtei, ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Economiei și Finanțelor și ai Ministerului Justiției, care nu puteau avea alte atribuții și competențe decât cele prevăzute de lege.
A considerat că este absurd a se pretinde că aceștia aveau obligația de a face o evaluare critică, pe fond, a unor rapoarte de expertiză întocmite de experții evaluatori autorizați și acreditați ANEVAR, în condițiile în care nu aveau o astfel de specializare, iar legiuitorul nu a prevăzut-o ca pe o condiție esențială pentru desemnarea acestora în componența Comisiei.
Astfel, aceștia pot fi culpabilizați pentru că experții evaluatori acreditați nu au respectat în cadrul activității de evaluare standardele specifice acestei profesii, iar membrii Comisiei nu au identificat prejudiciul la momentul emiterii deciziei de despăgubire.
Apărările formulate în cauză
Prin întâmpinarea depusă la 21 aprilie 2023, intimata a invocat inadmisibilitatea recursului, arătând că acesta nu este temeinic motivat, întrucât partea adversă înțelege să folosească un argument deja statuat în mod definitiv, într-o speță similară, prin decizia nr. 862A din 31 mai 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2021. În subsidiar, a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.
Cu privire la acest aspect, Înalta Curte a reținut că excepția invocată nu vizează condițiile de exercitare a căii de atac a recursului, astfel că nu se impune a fi analizată.
Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție
Examinând recursul prin prisma criticilor invocate și a dispozițiilor legale incidente, Înalta Curte constată următoarele:
6.1 În susținerea nelegalității deciziei recurate, invocate prin prisma motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., recurentul a susținut încălcarea de către instanța de apel a dispozițiilor art. 9 și a celor prevăzute de art. 269-271 C. proc. civ., ce rezidă în refuzul de a da valența probatorie cuvenită unor înscrisuri ce i-au fost comunicate de către pârâtă, respectiv aceea de înscrisuri autentice, față de care nu s-a formulat o cerere de înscriere în fals și care relevau existența prejudiciului ce s-a solicitat a fi reparat prin inițierea litigiului pendinte.
Aceste critici, examinate din perspectiva dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., care sancționează cu nulitatea nerespectarea regulilor de procedură ce atrag sancțiunea nulității, nu sunt fondate.
Pentru a se reține incidența motivului de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. este necesar ca părții să îi fie produsă o vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin desființarea actului de procedură lovit de nulitate.
Motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. evocă prevederile art. 175 și art. 176 din acest act normativ cu privire la nulitatea condiționată sau necondiționată a actelor de procedură, precum și pe cele ale art. 178, referitoare la regimul juridic al nulității, și ale art. 179 din cod, care vizează efectele acesteia. Astfel, nulitatea, ca sancțiune procedurală, se impune a fi analizată corelativ actelor de procedură pe care instanța, părțile sau alți participanți le-au îndeplinit pe parcursul activității judiciare.
Raportând susținerile din recurs la dispozițiile legale enunțate, precum și la considerentele deciziei recurate, Înalta Curte notează că, principiul disponibilității, specific procesului civil, se caracterizează prin dreptul părții de a dispune de obiectul procesului, dar și de mijloacele procesuale acordate de lege, în acest sens statuând prevederile art. 9 C. proc. civ.
Dispozițiile art. 22 C. proc. civ. consacră expres rolul activ al judecătorului în procesul civil, care, potrivit alin. (2) al acestui articol, are obligația să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, în scopul pronunțării unei hotărâri judecătorești temeinice și legale. Alin. 7 al articolului menționat obligă instanța de judecată, în situațiile în care legea îi rezervă judecătorului putere de apreciere, să țină seama de toate circumstanțele cauzei, de principiile generale ale dreptului, urmând să soluționeze litigiul conform regulilor de drept aplicabile.
În cauză, recurentul a dedus judecății o cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat obligarea pârâtei Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților la plata sumei de 397.810 RON, reprezentând diferența dintre valoarea stabilită cu respectarea standardelor internaționale de evaluare a imobilului teren intravilan în suprafață de 1.190 mp și construcție demolată în suprafață de 77,28 mp, situat în Craiova, str. x, jud. Dolj, și valoarea de 766.157 RON, reprezentând prețul imobilului stabilit prin raportul de evaluare nr. x din 15 septembrie 2010, actualizată cu indicele de inflație de la data emiterii titlului de conversie și până la data plății efective, precum a dobânzii legale calculate de la data achitării titlurilor de plată până la data plății efective a debitului principal.
Pentru a dovedi motivele cererii, recurentul a depus la dosar înscrisuri (despre care a pretins în recurs că se circumscriu dispozițiilor art. 269-270 C. proc. civ.), arătând că i-au fost înaintate de către pârâtă (raportul de evaluare nr. x/15.09.2010 întocmit de Cabinet Individual Expert Evaluator A., raportul de verificare nr. x a raportului menționat; raportul de evaluare întocmit de S.C. C. S.R.L. la 27.10.2020, titlurile de conversie nr. x/10.01.2011 și nr. x/18.05.2011 și decizia de despăgubire emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor nr. 8904/07.10.2010).
Invalidând soluția instanței de fond asupra excepției prescripției dreptului material la acțiune și evocând fondul după anularea sentinței, curtea de apel a considerat că este necesar să verifice, în raport de susținerile apelantului (care a contestat prescripția dreptului material la acțiune) și pe baza probatoriului administrat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru atragerea răspunderii civile delictuale a pârâtei în legătură cu faptele prepușilor (membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor).
Examinând, în aceste condiții cauza, curtea a concluzionat că prepușii pârâtei aveau obligația de a verifica dacă raportul inițial întocmit corespunde standardelor internaționale de evaluare și respectă cerințele Legii nr. 247/2005.
Analizând comparativ cele două rapoarte de expertiză, curtea a reținut că ambele prezintă deficiențe în ceea ce privește determinarea valorii despăgubirii imobilului expertizat, fiind întocmite cu nerespectarea standardelor internaționale de evaluare și cu nesocotirea dispozițiilor Legii nr. 247/2005, și apreciind că niciuna dintre aceste lucrări de specialitate nu este aptă să ateste prejudiciul invocat.
Curtea a reținut că, deși există o faptă ilicită săvârșită de către expert și de prepușii pârâtei, care nu au accesat bazele de date care cuprindeau vânzări efective a unor imobile similare în anul 2010, prejudiciul reclamat nu a fost dovedit, deși recurentului îi revenea sarcina probei.
Potrivit art. 249 C. proc. civ., sarcina probei revine celui care face o susținere în cursul procesului, proba reprezentând mijlocul juridic prin care se stabilește existența unui act sau fapt juridic, precum și a dreptului subiectiv și obligației civile aferente.
Or, în cauză, titularul acțiunii este recurentul, în sarcina sa subzistând obligația de a proba temeinicia cererii sale, anume îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea acesteia, iar nu a pârâtei, care nu poate fi obligată să facă dovada unui fapt negativ.
În ceea privește valoarea probatorie a înscrisurilor administrate în cauză, instanța de apel a reținut, în considerentele deciziei recurate, că este vorba despre două rapoarte de expertiză, întocmite în ani diferiți de experți evaluatori distincți.
Se pune astfel problema existenței a două înscrisuri cu aceeași valoare probatorie, care au fost comunicate recurentului cu ocazia corespondenței purtate cu pârâta, ulterior efectuării verificării modalității de expertizare a imobilului din dispoziția Curții de Conturi și anterior declanșării prezentului litigiu în vederea recuperării diferenței dintre valoarea stabilită prin raportul de evaluare nr. x/15.09.2010 întocmit de Cabinet Individual Expert Evaluator A. și raportul de evaluare întocmit de S.C. C. S.R.L. la 27.10.2020.
Contrar susținerilor recurentului, aceste scripte nu sunt autentice, în sensul art. 269 C. proc. civ., fiind lucrări de specialitate ce cuprind opiniile unor specialiști, exprimate în afara cadrului procesual, cu privire la o chestiune de interes în dezlegarea problemei litigioase deduse judecății.
Or, în accepțiunea art. 249 C. proc. civ., autenticitatea înscrisului și efectele pe care aceasta le atrage în planul probațiunii judiciare se referă la stabilirea identității părților, luarea sau exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținutul înscrisului, semnătura părților și data înscrisului.
Intră, așadar, în domeniul autenticității constatările referitoare la prezența părților, identificarea lor, consemnarea declarațiilor făcute și mențiunea semnării actului sau constatarea oricărui fapt petrecut în fața celui care aplică procedura autentificării, precum și data menționată în formula de autentificare a actului, fiind autentice actele întocmite sau, după caz, primite și autentificate de o autoritate publică, notarul public sau o altă persoană învestită de stat cu exercițiul unei autorități sau puteri publice, în forma și condițiile cerute de lege.
Însă, prin susținerile recurentului s-a solicitat instanței să se dea o valoare absolută atât adresei de informare prin care a fost adusă la cunoștința sa existența unui prejudiciu și valoarea acestuia, cât și celorlalte înscrisuri comunicate de pârâtă, afirmându-se că, prin neînscrierea în fals împotriva acestora (cu precădere în ceea ce privește cel de-al doilea raport de expertiză), ar rezulta consimțământul său cu privire la conținutul înscrisurilor.
Înalta Curte reține că a se proceda în acest sens în ceea ce privește înscrisurile depuse de către recurenți (care în opinia acestora probează atât caracterul întemeiat al cererii de chemare în judecată, cât și cuantumul prejudiciului), fără a se examina condițiile specifice acțiunii civile întemeiate pe răspunderea civilă delictuală, ar echivala cu reducerea rolului instanțelor la o simplă formalitate de consfințire a celor cuprinse în cel de-al doilea raport de expertiză, ceea nu poate fi primit.
În plus, susținerile recurentului privind forța obligatorie cu care se impun concluziile celui de-al doilea raport de expertiză, în baza pretinsului caracter de înscris autentic, nu au în vedere împrejurarea că suma stabilită și achitată persoanelor îndreptățite a fost determinată în baza unei expertize ce nu a fost anulată, având așadar o valoare probatorie egală.
Înalta Curte observă că instanța de apel a realizat o analiză proprie a celor două înscrisuri reprezentând rapoarte de expertiză întocmite în etapa ce a precedat litigiului, dând acestora o valoarea probatorie egală, nereținând prevalența unuia în detrimentul celuilalt.
Dimpotrivă, observând că în cauză au fost întocmite două expertize ale căror concluzii sunt contradictorii, în mod corect instanța de apel le-a analizat și a înlăturat motivat ambele concluzii, reținând că nu respectă dispozițiile Legii nr. 247/2005 și nu oferă valori valide din perspectiva standardelor internaționale de evaluare.
În plus, a arătat că nu poate fi primită susținerea reclamantului în sensul că însușirea de către pârâtă a concluziilor raportului de verificare și a concluziilor raportului de evaluare din 2020 este suficientă pentru admiterea acțiunii, în condițiile în care părțile nu au încheiat o tranzacție.
În concluzie, criticile vizând înlăturarea de către instanța de apel a înscrisurilor autentice fără a se fi procedat la înscrierea în fals de către pârâtă sunt nefondate, întrucât aprecierea probelor este apanajul instanței de judecată (de apel, în speță), conform art. 264 alin. (2) C. proc. civ. (în vederea stabilii existenței sau inexistenței faptelor pentru a căror dovedire probele au fost încuviințate, judecătorul le apreciază în mod liber, potrivit convingerii sale, în afară de cazul când legea stabilește puterea lor doveditoare).
Prin urmare, Înalta Curte reține că nu se verifică incidența motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., neputându-se constata o încălcare a normelor de procedură, în sensul celor susținute de către recurentul-reclamant, atât din perspectiva art. 9 C. proc. civ., cât și a art. 269-271 din același act normativ.
6.2 Nici criticile circumscrise cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. nu sunt fondate.
În cauză, prin acțiunea civilă dedusă judecății, reclamantul a solicitat, pe temeiul răspunderii civile delictuale, obligarea pârâtei Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților la repararea prejudiciului rezultat pentru săvârșirea faptei ilicite de către prepușii săi, pentru diferența dintre valoarea stabilită cu respectarea standardelor internaționale de evaluare a imobilului situat în Craiova, str. x, jud. Dolj, și valoarea reprezentând prețul imobilului stabilit prin raportul de evaluare nr. x din 15 septembrie 2010, actualizată cu indicele de inflație de la data emiterii titlului de conversie și până la data plății efective.
Faptele ilicite indicate în cererea de chemare în judecată introductivă sunt cele reprezentate de întocmirea de către expert a raportului de evaluare cu nerespectarea normelor edictate pentru evaluare și avizare de către membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a raportului întocmit în acest fel. Solicitarea recurentului s-a întemeiat pe răspunderea civilă a comitentului pentru fapta ilicită a prepusului.
Înalta Curte notează că ceea ce definește noțiunile de comitent și prepus este existența unui raport de subordonare care își are temeiul în împrejurarea că, pe baza acordului dintre ele, o persoană fizică sau juridică a încredințat unei persoane fizice o anumită însărcinare. Din această încredințare decurge posibilitatea comitentului de a da instrucțiuni, de a direcționa, îndruma și controla activitatea prepusului, acesta din urmă având obligația de a urma îndrumările și directivele primite.
Cadrul normativ în vigoare la data emiterii deciziei de despăgubire era Legea nr. 247/2005 (art. 13, Titlul VII), titlurile de despăgubire fiind emise prin decizie a Comisiei Centrale de Stabilire a Despăgubirilor, din a cărei componență făceau parte și membri ai Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
Sub acest aspect, Înalta Curte constată că instanța de apel a reținut că sunt raporturi juridice de tip comitent-prepus între pârâtă și membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, acest raport rezultând din dispozițiile Legii nr. 247/2005. Raportul dintre pârâtă și expert a fost apreciat că este de natură contractuală, neexistând o bază legală care să permită existența unui raport de prepușenie, expertul prestând un serviciu prin întocmirea raportului de expertiză contra unui preț.
Această concluzie a instanței este corectă de vreme ce raportul juridic dintre expert și pârâtă derivă dintr-un contract, fiind lipsită de relevanță împrejurarea că selecția evaluatorilor s-a efectuat de către aceasta în baza prevederilor H.G. nr. 527/2006.
Recurentul a arătat că evaluatorul are o răspundere contractuală față de pârâtă, iar argumentul pe care l-a adus în susținerea criticii formulate a fost acela că, neexistând un raport juridic, născut în baza contractului, între Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, și evaluator, nu poate recupera prejudiciul care i-a fost cauzat prin expertiza defectuoasă, decât prin atragerea răspunderii civile delictuale a comitentului (pârâta), pentru faptele prepusului său (expertul evaluator).
Ca atare, ceea ce susține recurentul este atragerea răspunderii civile delictuală a pârâtei în calitatea sa de comitent pentru fapta prepusului său.
Or, instanța de apel a analizat dacă se poate reține această formă de răspundere civilă, respectiv săvârșirea unei fapte ilicite de către membrii Comisiei Centrale de Stabilire a Despăgubirilor, apreciați ca fiind prepușii pârâtei, și a concluzionat că o atare faptă nu poate fi constatată, întrucât nu s-a dovedit că, din punct de vedere metodologic, raportul de evaluare din 2010 a fost întocmit conform standardelor internaționale de evaluare. De altfel, a apreciat și că nu se poate constata existența unei fapte ilicite săvârșite de către expert.
În plus, deși recurentul a făcut referire la dispozițiile art. 1000 din C. civ. de la 1864, pe care le-a enunțat în cuprinsul cererii de recurs, tinzând a susține, în raport de motivul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., o încălcare a acestora, recurentul nu a adus critici concrete și nu a arătat în ce mod instanța de apel a nesocotit aceste prevederi legale.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, împotriva deciziei nr. 136A din 2 februarie 2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, împotriva deciziei nr. 136A din 2 februarie 2023 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.
Definitivă.
Pronunțată astăzi, 16 noiembrie 2023, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei, conform art. 402 C. proc. civ.