ÎCCJ 07.06.2021

Decizia nr. 43 din 7 iunie 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021
ПАЛАТА
hp
Цитировать это дело
Decizia nr. 43 din 7 iunie 2021 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2021)

Decizia nr. 43 din 7 iunie 2021

4 noiembrie 2021

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Decizia nr. 43/2021                         Dosar nr. 643/1/2021

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 iunie 2021

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1051 din 03/11/2021

Marian Budă – preşedintele Secţiei a II-a civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – preşedintele completului

Carmen Trănica Teau – judecător la Secţia a II-a civilă

Iulia Petronela Niţu – judecător la Secţia a II-a civilă

Mirela Poliţeanu – judecător la Secţia a II-a civilă

Eugenia Voicheci – judecător la Secţia a II-a civilă

Virginia Florentina Duminecă – judecător la Secţia a II-a civilă

Valentina Vrabie – judecător la Secţia a II-a civilă

Ruxandra Monica Duţă – judecător la Secţia a II-a civilă

George Bogdan Florescu – judecător la Secţia a II-a civilă

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept competent să judece sesizarea ce formează obiectul Dosarului nr. 643/1/2021 este legal constituit, conform dispoziţiilor art. 520 alin. (6) din Codul de procedură civilă şi ale art. 36 alin. (2) lit. a) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de domnul judecător Marian Budă, preşedintele Secţiei a II-a civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă doamna Ileana Peligrad, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 38 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Dacă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 2.279 şi ale art. 2.321 din Codul civil din 2009 se poate reţine caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară.” Dacă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 2.279 şi ale art. 2.321 din Codul civil din 2009 se poate reţine caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară.”

Magistratul-asistent învederează că la dosarul cauzei au fost depuse raportul întocmit, comunicat părţilor, opinii ale Institutului Român de Drept Comercial, Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universităţii de Vest Timişoara şi ale domnului Dan Drosu Şaguna, amicus curiae din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. şi puncte de vedere ale Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi First Invest Bank A.D.

Preşedintele completului, constatând că nu mai sunt alte completări, chestiuni de invocat sau întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare.

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, a constatat următoarele:

Art. 120. – Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii.

Art. 2.279. – Garanţiile personale sunt fideiusiunea, garanţiile autonome, precum şi alte garanţii anume prevăzute de lege.

Art. 2.321. – (1) Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

(2) Angajamentul astfel asumat se execută la prima şi simpla cerere a beneficiarului, dacă prin textul scrisorii de garanţie nu se prevede altfel.

(3) Emitentul nu poate opune beneficiarului excepţiile întemeiate pe raportul obligaţional preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garanţie şi nu poate fi ţinut să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită.

(4) Emitentul care a efectuat plata are drept de regres împotriva ordonatorului scrisorii de garanţie.

(5) În lipsa unei convenţii contrare, scrisoarea de garanţie nu este transmisibilă odată cu transmiterea drepturilor şi/sau obligaţiilor din raportul obligaţional preexistent.

(6) Beneficiarul poate transmite dreptul de a solicita plata în cadrul scrisorii de garanţie, dacă în textul acesteia s-a prevăzut în mod expres.

(7) Dacă în textul scrisorii de garanţie nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la data emiterii ei şi îşi încetează de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat, independent de remiterea originalului scrisorii de garanţie.

a) existenţa unei cauze aflate în curs de judecată;

b) cauza să fie soluţionată în ultimă instanţă;

c) cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza;

d) ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată;

e) chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate;

f) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

Astfel, s-a arătat că împrejurarea dacă, din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, art. 2.279 şi ale art. 2.321 din Codul civil, se poate reţine caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară constituie un element de care depinde soluţionarea apelului formulat în cauză.

În sprijinul acestei aprecieri s-a subliniat faptul că instanţa supremă a reţinut, în jurisprudenţa sa, că, pentru întrunirea condiţiei legăturii cu cauza, este suficient ca întrebarea din sesizare să aibă în vedere o chestiune ce interesează soluţionarea apelului, indiferent de modalitatea de analizare a acestuia.

În acest context, tribunalul a subliniat că, pentru o analiză completă şi corectă a chestiunii de drept, scrisoarea de garanţie bancară în discuţie nu a fost emisă pentru garantarea unui contract de credit, ci pentru asigurarea garantării bunei execuţii a contractului având ca obiect furnizarea de ulei de floarea-soarelui ambalat în sticle de 1 litru pentru consum individual, încheiat între B şi societatea bulgară C.

În ambele cazuri, a notat instanţa de trimitere, este necesar a nu se fi dezvoltat o practică judiciară ce relevă o anumită interpretare şi aplicare a normei vizate de chestiunea de drept, întrucât, după cum s-a decis în mod constant, orientarea jurisprudenţei spre o anumită interpretare a normelor analizate şi existenţa unei practici a instanţelor naţionale determină pierderea caracterului de noutate al chestiunii de drept supuse analizei.

Prin urmare, s-a considerat că nu prezintă relevanţă împrejurarea că reglementarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 este mai veche, întrucât instanţa de judecată este chemată să se pronunţe în prezent asupra caracterului de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară (emisă pentru garantarea executării unui contract de furnizare), devenind actuală aplicarea normei juridice. Susţinerea intimatei-debitoare, în sensul că în cauză există opt hotărâri judecătoreşti în care a fost tranşată între părţi această problemă, nu a fost primită, cât timp apelanta-creditoare a susţinut că aceste hotărâri (pronunţate în procedura necontencioasă a încuviinţării silite) nu se bucură de autoritate/putere de lucru judecat, opinia fiind împărtăşită şi de prima instanţă. În plus, s-a arătat, dacă ar analiza aceste susţineri, tribunalul s-ar antepronunţa în cauză, ceea ce nu poate fi primit.

Instanţa de trimitere a remarcat că din înscrisurile depuse la dosar rezultă că au fost soluţionate, chiar între aceleaşi părţi, cauze similare celei de faţă, însă a apreciat că nu se poate reţine că s-ar fi conturat o orientare certă şi consistentă a practicii către o anumită interpretare şi aplicare a normei din perspectiva chestiunilor de drept, putându-se vorbi doar despre o practică în curs de formare, ce justifică declanşarea mecanismului de prevenire a practicii neunitare prevăzut de art. 519 din Codul de procedură civilă.

Aşadar, s-a apreciat că este întrunită şi cerinţa de admisibilitate privind noutatea.

– într-o primă orientare s-a apreciat că, din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, ale art. 2.279 şi ale art. 2.321 din Codul civil se poate reţine caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară (Judecătoria Bacău, Judecătoria Moineşti, Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Judecătoria Piatra-Neamţ, Judecătoria Roman, Judecătoria Bicaz, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă, Tribunalul Ilfov, Tribunalul Teleorman, Judecătoria Alexandria, Judecătoria Turnu Măgurele, Judecătoria Videle, Judecătoria Baia Mare, Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă; Tribunalul Constanţa, Judecătoria Mangalia, Judecătoria Tulcea, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, Judecătoria Vânju Mare, Curtea de Apel Galaţi – Secţia a II-a civilă, Tribunalul Galaţi, Curtea de Apel Iaşi (în majoritate), Tribunalul Vaslui, Curtea de Apel Timişoara (în majoritate);

– într-o a doua orientare s-a considerat că nu se poate reţine caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară (Judecătoria Oneşti, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a civilă şi Judecătoria Zimnicea).

VII.1. Jurisprudenţa în mecanismele de unificare a practicii judiciare

De asemenea, prin Decizia nr. 4 din 14 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2/1/2014/HP, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 16 iunie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a respins ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul specializat Cluj privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cererea de încuviinţare a executării silite a unui contract de credit este formulată de asigurătorul subrogat în drepturile creditorului instituţie bancară.

Prin Decizia nr. 60 din 18 septembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 845/1/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 24 noiembrie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 22.006/303/2016 şi a stabilit că, în interpretarea dispoziţiilor art. 2.431 din Codul civil, raportat la art. 632 din Codul de procedură civilă, este posibilă executarea silită a unei creanţe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanţă însuşi nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispoziţiilor legale, titlu executoriu.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 23 din 14 octombrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 3.162/1/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 21 februarie 2020, a admis recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, a stabilit că, „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), e) şi f) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, raportat la art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) şi art. 272 din Codul de procedură civilă ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 constituie titlu executoriu în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepţia situaţiei în care părţile impun semnătura drept condiţie de validitate a contractului”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, prin Decizia nr. 26 din 11 noiembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 738/1/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 26 februarie 2020, a respins ca inadmisibil recursul în interesul legii formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind „admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispoziţiile art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi art. 11 alin. (5) din anexa 1 a Ordinului nr. 8/2014 al Ministerului Finanţelor Publice”.

VII.2. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în litigiile de drept comun

Astfel, se cuvin menţionate, exempli gratia, următoarele decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a Civilă: Decizia nr. 560 din 19 martie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 6.820/99/2014; Decizia nr. 914 din 19 aprilie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 6.011/97/2011*; Decizia nr. 1.496 din 26 septembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 20.438/3/2014*; Decizia nr. 2.021 din 8 noiembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 39.137/3/2016; Decizia nr. 2.338 din 10 decembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 19.273/3/2016*; Decizia nr. 145 din 23 ianuarie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 6.199/30/2015; Decizia nr. 916 din 2 iunie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 1.896/2/2018; Decizia nr. 1.276 din 7 iulie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 31.088/3/2016, şi Decizia nr. 1.470 din 24 iulie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 6.616/30/2017. Ca element comun al tuturor acestor hotărâri, care se constituie într-o jurisprudenţă consistentă, se cuvine relevat faptul că pretenţiile deduse judecăţii îşi au izvorul în scrisori de garanţie, unele emise de bănci, altele având alţi emitenţi, iar examinarea acestor pretenţii s-a făcut în condiţiile dreptului comun, al răspunderii civile contractuale, fără ca în vreuna dintre aceste numeroase cauze să se pună problema caracterului de titlu executoriu al scrisorii de garanţie.

VII.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României

Prin Decizia nr. 141 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 17 mai 2019, Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului este neconstituţională în ansamblul său.

În susţinerea acestei concluzii au fost reţinute argumentele exprimate în interpretările date în literatura de specialitate şi cele din motivările pe care s-au întemeiat soluţiile pronunţate în practica judiciară şi s-a apreciat justeţea calificării scrisorii de garanţie bancară drept instrument de creditare aparţinând familiei creditului bancar prin semnătură, în ciuda faptului că ea este autonomă din punct de vedere juridic, întrucât are la bază o obligaţie născută dintr-un raport fundamental (comercial, fiscal).

A fost prezentat mecanismul de formare a acestui instrument juridic, împreună cu efectele acestuia în plan juridic în raporturile dintre părţi şi au fost notate diferitele tipuri de garanţie, din perspectiva executării acestora.

În susţinerea opiniei exprimate au fost făcute ample referiri la condiţiile generale ale titlului executoriu şi la înscrisul pe care legea îl defineşte astfel, la condiţiile impuse de art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, la natura înscrisului de garanţie personală, încheiată de bancă cu un client al său, precum şi la justificarea naturii de titlu executoriu în raport cu caracterul autonom al garanţiei faţă de obligaţia garantată.

În ceea ce priveşte analiza condiţiilor intrinseci ale titlului executoriu non-jurisdicţional au fost apreciate ca incidente dispoziţiile art. 663 din Codul de procedură civilă, rămânând problematică cerinţa caracterului cert al creanţei, care, în esenţă, din perspectiva băncii, nu are semnificaţia asumării de către aceasta a caracterului cert şi incontestabil al creanţei garantate.

Au apreciat, în esenţă, că garanţia bancară autonomă/scrisoarea de garanţie bancară nu dobândeşte caracter de titlu executoriu în temeiul art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 nici atunci când aceasta a fost emisă pentru garantarea unui contract de credit (bancar) şi nici atunci când a fost emisă pentru garantarea bunei execuţii a unui contract de furnizare, întrucât garanţia bancară autonomă nu se află în raport de accesorialitate faţă de contractul fundamental preexistent, fiind complet autonomă, independentă, nefiind îndeplinită condiţia accesorialităţii garanţiei bancare autonome/scrisorii de garanţie bancară – condiţie esenţială pentru translatarea caracterului de titlu executoriu al contractului „principal”/fundamental garantat către garanţiile personale ataşate acestuia.

S-a mai subliniat faptul că executorialitatea scrisorii de garanţie bancară are un regim special (nefiind titlu executoriu în sensul legii procesuale), întrucât executarea obligaţiei asumate de către emitentul scrisorii de garanţie bancară nu este dependentă de calitatea de titlu executoriu, ci decurge sui generis din art. 2.321 alin. (2) din Codul civil, fiind realizată de către emitent în modalităţile/condiţiile speciale stabilite de lege şi prin conţinutul scrisorii de garanţie, respectiv „la prima şi simpla cerere a beneficiarului”, formulată în termenul de valabilitate al scrisorii de garanţie bancară, nu prin executare silită.

X.1. Asupra admisibilităţii sesizării

Se constată că instanţa de trimitere a subliniat faptul că una dintre criticile deduse judecăţii în apel vizează in terminis caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară, pusă în executare silită, instanţa de apel fiind chemată, în soluţionarea apelului, pentru a statua asupra acestui aspect care se află în disputa judiciară a părţilor litigante şi pe care instanţa de contestaţie la executare l-a apreciat fundamental în soluţionarea pricinii.

X.2. Asupra fondului sesizării

Alineatul secund al aceluiaşi articol prevede că sunt „titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”.

Din economia art. 632 din Codul de procedură civilă se desprind două idei fundamentale: Primo, orice executare silită trebuie să aibă la bază un titlu executoriu.

Secundo, titlurile executorii sunt cele cărora legea le conferă această calitate.

Din cuprinsul art. 632 alin. (2) din Codul de procedură civilă se desprind două mari tipuri de titluri executorii: cele jurisdicţionale, reprezentate de hotărârile judecătoreşti sau de orice alte hotărâri (anume prevăzute de lege), precum şi cele pe care doctrina le-a numit non-jurisdicţionale şi care sunt reprezentate de orice alte înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Această prevedere legală conferă natură juridică de titlu de credit în mod expres cambiei, biletului la ordin şi cecului, iar pentru alte titluri de credit face trimitere la condiţiile impuse de legea specială.

În această logică impusă de textul de lege se constată faptul că nici dispoziţiile art. 2.279 şi nici cele ale art. 2.321 din Codul civil nu consacră scrisorii de garanţie alt statut decât cel al garanţiei autonome, care reprezintă o garanţie personală, după cum nici dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 nu conferă această natură juridică scrisorii de garanţie bancară, neexistând în cazul acestui act juridic o lege specială din care să decurgă calitatea ei de titlu de credit, astfel cum impun dispoziţiile art. 640 teza a II-a din Codul de procedură civilă.

Din această perspectivă, în lipsa unui statut de titlu de credit conferit in terminis de un text care să poată fi considerat lege specială, sunt lipsite de relevanţă toate susţinerile referitoare la faptul că scrisoarea de garanţie încorporează o creanţă şi că prezintă caracter autonom, cu atât mai mult cu cât acesteia îi lipseşte una dintre caracteristicile fundamentale ale titlurilor de credit, anume posibilitatea ca acestea să fie transmise liber, regula în cazul scrisorilor de garanţie fiind impusă de art. 2.321 alin. (5) din Codul civil, anume imposibilitatea de transmitere (funciarmente recunoscută titlurilor de credit), contrariul impunându-se în situaţia de excepţie prevăzută de alin. (6) al aceluiaşi articol, anume posibilitatea transmiterii scrisorii de garanţie prin convenţia părţilor.

Un argument suplimentar îl constituie şi faptul că dispoziţiile art. 2.321 alin. (3) şi (4) din Codul civil reglementează efectele juridice ale scrisorii de garanţie, acestea operând, potrivit unei doctrine constante, între ordonator, emitent şi beneficiarul scrisorii, cu excluderea terţilor, care ar fi fost implicaţi în caz de transmisiune a scrisorii.

În acest context se impune analiza incidenţei dispoziţiilor art. 641 din Codul de procedură civilă, care prevăd că „Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile”.

Cu privire la acest text legal se impune remarca legată de faptul că el a căpătat acest conţinut prin modificarea adusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016, modificată prin Legea nr. 17/2017, situaţie în care ea nu este aplicabilă litigiului de faţă, declanşat la 26 august 2013, fiind incidente dispoziţiile art. 24 din Codul de procedură civilă.

Examenul celor două texte din Codul civil evocate în precedent autorizează concluzia că scrisoarea de garanţie, reglementată de art. 2.321 din Codul civil, este inclusă de legiuitor în categoria garanţiilor autonome, iar, potrivit art. 2.279 din acelaşi cod, ea face parte din categoria garanţiilor personale, fiind anume integrată în această categorie.

Din economia celor două prevederi legale reiese pe de o parte faptul că Legea nr. 287/2009 privind Codul civil se preocupă de reglementarea instituţiei juridice a scrisorii de garanţie, care, astfel, reprezintă genul. În consecinţă, scrisoarea de garanţie bancară, al cărei statut este dedus interpretării în cauza de faţă, reprezintă o specie a scrisorii de garanţie, particularizându-se prin faptul că emitentul acesteia este o bancă, adică o instituţie de credit în accepţiunea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.

Pe de altă parte, din economia celor două texte de lege analizate se desprinde cu uşurinţă concluzia că norma legală nu conferă nici garanţiilor autonome, nici garanţiilor personale în ansamblul lor caracter de titlu executoriu.

a) raportul fundamental dintre clientul ordonator şi terţul beneficiar, în regulă generală de natură contractuală, care presupune obligaţia ordonatorului de a constitui o garanţie în favoarea beneficiarului sub forma unei scrisori de garanţie bancară, cu indicarea termenilor garanţiei: suma, termenul de valabilitate, modalitatea de executare etc.;

b) raportul dintre banca emitentă şi clientul ordonator, prin care banca se obligă să garanteze, prin emiterea şi executarea unei scrisori de garanţie, obligaţiile ordonatorului faţă de terţul beneficiar.

În cadrul acestui din urmă raport, în situaţia în care banca a onorat solicitarea terţului, punându-i acestuia la dispoziţie suma indicată în scrisoarea de garanţie, ea are, pentru recuperarea respectivei sume,

Sursă